|
тел.
(495) 728 - 3241; info@troek.net
Глава 63. Наследование по закону
Статья 1141. Общие положения
1. Основания наследования по закону установлены в статье 1111 ГК,
согласно которой такое наследование может иметь место, поскольку
оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, предусмотренных
Кодексом (см. комментарии к статье 1111 ГК). ГК воспринял принципы
наследования по закону, установленные ранее действовавшим законодательством.
К этим принципам можно отнести: определение исчерпывающего перечня
лиц, имеющих право наследования по закону; очередность призвания
наследников по закону к наследованию; равенство долей наследников
по закону, за исключением долей наследников, наследующих по праву
представления; призвание к наследованию независимо от очередности
нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.
В основе определения круга наследников и очередности их призвания
к наследованию - наличие супружеских либо родственных отношений
и степень родства. В первую очередь к наследованию призываются наиболее
близкие наследодателю люди - супруг, дети и родители наследодателя.
Поскольку усыновленный и его потомство с одной стороны, и усыновитель
и его родственники - с другой приравниваются к родственникам по
происхождению, они имеют право наследования аналогично кровным родственникам.
Новый Кодекс увеличил количество очередей наследников: если в первоначальной
редакции ГК РСФСР 1964 г. предусматривалось только две очереди,
а после внесения в него изменений 14.05.2001 г. - четыре, то сейчас
их восемь. Лишь при отсутствии наследников всех этих очередей наследственное
имущество может перейти к государству как выморочное. Причем Вводный
закон предусматривает при наличии определенных обстоятельств возможность
применения новых положений о круге наследников по закону к отношениям,
возникшим до вступления Кодекса в силу, то есть до 1 марта 2002
года. В соответствии со статьей 6 Вводного закона применительно
к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей
Кодекса, круг наследников по закону определяется в соответствии
с правилами главы V, если срок принятия наследства не истек на день
введения в действие части третьей Кодекса либо если указанный срок
истек, но на день введения в действие части третьей Кодекса наследство
не было принято никем из наследников, указанных в статьях 532 и
548 ГК РСФСР, свидетельство о праве на наследство не было выдано
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному
образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность
по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые
не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами
ГК РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей ГК (статьи
1142-1148 ГК), могут принять наследство в течение шести месяцев
со дня введения в действие части третьей.
2. Право наследования по закону основывается, главным образом, на
таком юридическом факте как родство. Под родством понимается кровная
связь лиц, происходящих от общего предка. Выделяют прямую и боковую
линии родства. Родство по прямой линии означает происхождение одного
лица от другого. Так, родственниками по прямой линии являются родители
и дети, дедушки (бабушки) и внуки. Прямая линия родства может быть
восходящей - от потомков к предкам (внуки, дети, родители) либо
нисходящей, то есть идущей от предков к потомкам (родители, дети,
внуки). Боковая линия родства основана на происхождении разных лиц
от общего предка. Например, для родных братьев и сестер общие предки
- это отец и мать либо один из них.
Новеллой является то, что в отличие от ранее действовавшего наследственного
законодательства, не придававшего никакого правового значения отношениям
свойства, ГК допустил призвание к наследованию пасынков, падчериц,
отчима и мачехи (статья 1145 ГК). Кроме того, Кодекс предоставил
право наследования нетрудоспособным иждивенцам, проживавшим совместно
с наследодателем и не входящим в число наследников по закону в качестве
самостоятельной - восьмой очереди наследников по закону (статья
1148 ГК).
3. Одним из принципов наследственного права является очередность
призвания наследников к наследованию. Этот принцип означает, что
наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников
предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих
очередей отсутствуют, признаны недостойными наследниками и отстранены
от наследования (статья 1117 ГК), лишены наследства (пункт 1 статьи
1119 ГК), не приняли наследства либо отказались от него. Наличие
хотя бы одного из наследников предшествующей очереди исключает призвание
к наследованию наследников последующей очереди. Данный принцип является
традиционным для российского законодательства, которое всегда признавало,
что наличие наследников ближайшей степени родства исключает призвание
к наследованию родственников дальнейших степеней.
Отсутствие наследников определенной очереди подразумевает, что нет
как самого наследника, так и лиц, наследующих по праву представления
(см. комментарий к статье 1146 ГК). Принцип очередности не распространяется
на нетрудоспособных иждивенцев - они присоединяются к наследникам
любой очереди (см. комментарий к статье 1148 ГК).
4. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением
наследников, наследующих по праву представления (статья 1146 ГК).
Доли последних определяются долей того наследника, вместо которого
они наследуют, поэтому если наследник по праву представления является
единственным, то его доля будет совпадать по размеру с долями других
наследников данной очереди, если же наследников по праву представления
несколько, то они получат определенную часть доли наследника вместо
которого они призываются к наследству. Принцип равенства долей сохраняется
и при приращении долей в случае отказа наследника от принятия наследства,
за исключением случаев, когда наследник отказывается в пользу определенного
наследника или наследников (см. комментарий к статьям 1157-1159
ГК).
Статья 1142. Наследники первой очереди
1. Кодекс не изменил круга наследников первой очереди. К ним по-прежнему
относятся дети наследодателя, его супруг и родители. То есть в первую
очередь, кроме супруга, учитываются родственники наследодателя по
прямой восходящей и нисходящей линии.
Поскольку семейное законодательство предусматривает равенство детей,
рожденных в браке и вне брака (статья 53 СК), а также сохраняет
все права детей в отношении родителей при признании брака недействительным
(пункт 3 статьи 30 СК), лишении родителей родительских прав (пункт
4 статьи 71 СК), дети независимо от того рождены они в браке или
вне брака, наследуют на равных основаниях. К наследованию по закону
могут быть призваны не только дети наследодателя, родившиеся до
его смерти, но и те, которые были зачаты при жизни, но родились
в течение 300 дней после его смерти (пункт 2 статьи 48 СК).
Супруг наследодателя может быть призван к наследованию, если брак
к моменту открытия наследства не был расторгнут либо признан недействительным.
Правовое значение придается только браку, заключенному в органах
загса (пункт 2 статьи 1 СК) либо оформленному в соответствии со
статьями 157-158 СК.
Родители призываются к наследованию, если они не лишены родительских
прав либо если к моменту открытия наследства решение о лишении родительских
прав было отменено и родители восстановлены в своих правах (пункт
1 статьи 1117 ГК). Если ребенок усыновлен, его имущество может наследовать
наравне с усыновителем родитель, права которого при усыновлении
ребенка были сохранены (пункт 3 статьи 137 СК). Отец имеет право
наследования в отношении детей, если он состоял в браке с матерью
на момент рождения ребенка либо отцовство было установлено в соответствии
с требованиями семейного законодательства. При этом не имеет значение,
в каком порядке - добровольном или принудительном и по чьей инициативе
оно устанавливалось.
2. Пункт 2 допускает призвание к наследованию по праву представления
не только внуков наследодателя, но и их потомков, то есть правнуков
и т.д. Последние призываются к наследованию, если их родителя нет
в живых к моменту открытия наследства или он умер одновременно с
наследодателем (см. комментарий к статье 1146 ГК).
Статья 1143. Наследники второй очереди
1. Кодекс придает правовое значение при наследовании как прямой,
так и боковой линии родства. Братья и сестры, то есть родственники
второй степени по боковой линии, могут наследовать наравне с родственниками
по прямой восходящей линии второй степени родства. Наследники второй
очереди могут наследовать в случае, если не окажется наследников
первой очереди, а также лиц, наследующих вместо них по праву представления,
либо все названные лица по каким-либо иным основаниям, предусмотренным
абзацем вторым пункта 1 статьи 1141 ГК, не будут призваны или не
примут наследства.
Наследовать могут полнородные и неполнородные братья и сестры. Разделение
братьев и сестер на полнородных и неполнородных производится в зависимости
от того, являются ли для них общими отец и мать либо только один
из родителей. Неполнородные братья и сестры именуются единокровными,
если происходят от одного отца, и единоутробными, если у них общая
мать. От указанных категорий следует отличать сводных братьев и
сестер, которые не являются родственниками, так как их связь основывается
на отношениях свойства. Сводные братья и сестры не относятся ко
второй очереди наследников и могут наследовать только в случае признания
их нетрудоспособными иждивенцами. Поскольку родные дети усыновителя
приравниваются к кровным родственникам усыновленного, они могут
наследовать его имущество наравне с родными братьями и сестрами.
Бабушка и дедушка со стороны отца наследуют только в случае, если
отец состоял с матерью в момент рождения ребенка в зарегистрированном
браке либо отцовство было установлено в порядке, предусмотренном
семейным законодательством. Если ребенок был усыновлен, бабушки
и дедушки могут наследовать в случае, когда отношения между ними
и ребенком были сохранены (пункт 4 статьи 137 СК).
2. Если братьев и сестер наследодателя не будет в живых к моменту
открытия наследства либо они умрут одновременно с наследодателем,
вместо них наследуют по праву представления племянники и племянницы
наследодателя, то есть дети братьев и сестер (см. комментарий к
статье 1146 ГК). Возможность наследования по праву представления
закреплена за детьми братьев и сестер наследодателя, что касается
их потомков, для них в отличие от наследников по праву представления
первой очереди, в статье ничего не говориться. Следовательно, наследовать
по праву представления потомки племянников и племянниц не могут.
В соответствии со статьей 1145 ГК они относятся к пятой очереди
наследников.
Статья 1144. Наследники третьей очереди
1. Круг наследников третьей очереди ограничивается родственниками
боковой восходящей линии, т.е. к наследникам данной очереди относятся
братья и сестры родителей наследодателя. Они вправе наследовать
при отсутствии наследников первой и второй очереди.
2. В случае если к моменту призвания к наследованию братьев и сестер
родителей наследодателя нет в живых, вместо них могут по праву представления
наследовать их дети - двоюродные братья и сестры наследодателя (см.
комментарий к статье 1146 ГК). Потомки двоюродных братьев и сестер
наследовать по праву представления не могут. В соответствии со статьей
1145 ГК они относятся к шестой очереди наследников по закону.
Статья 1145. Наследники последующих очередей
1. В статье объединено четыре очереди наследников. Они могут наследовать
в порядке установленной очередности при отсутствии наследников первой,
второй и третьей очереди (статьи 1142-1144 ГК).
В статье вводится понятие "степень родства". Она определяется
числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Особенность
определения степеней родства в соответствии с настоящей статьей
заключается в том, что обычно при определении степени родства в
расчет не берется рождение общего предка. В наследственном праве
при определении степени родства не учитывается рождение наследодателя.
2. В пункте 2 настоящей статьи устанавливается круг наследников
четвертой, пятой, шестой и седьмой очередей.
В качестве наследников четвертой очереди к наследованию призываются
родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;
в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени
родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные
внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные
дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди родственники
пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя
(двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и
сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных
дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). Указание одновременно
трех очередей наследников в одном пункте не означает, что они могут
быть призваны к наследованию одновременно - они призываются к наследованию
только при отсутствии кого-либо из наследников предыдущей очереди.
Увеличение количества очередей наследников и соответственно степеней
родства, допускающих наследование, направлено на сокращение случаев
перехода имущества к государству как выморочного. Вероятно, сказывается
также влияние законодательства зарубежных стран и досоветского российского
законодательства, вообще не ограничивавшего возможность наследования
какими-либо степенями родства. Установление законодательного предела
призвания родственников к наследованию пятой степени родства связано
с тем, что на практике в настоящее время отношения между дальними
родственниками редко сохраняются, иногда они даже не знают о существовании
друг друга, поэтому признание за ними права наследования могло бы
неоправданно затруднить гражданский оборот. Помимо этого, закон,
устанавливая очередность наследования на случай, если наследодатель
по каким-либо причинам не распорядился своим имуществом, исходит
из предполагаемой воли наследодателя, то есть презюмируется, что
передача имущества близким наследодателю людям (супругу, родственникам)
отвечает его намерениям, чего нельзя сказать о родственниках дальних
степеней родства.
3. При определении седьмой очереди наследников законодатель отступает
от принципа призвания к наследованию родственников наследодателя
и допускает наследование между свойственниками. Вероятно, именно
в силу этого седьмая очередь отделена от других очередей наследников,
предусмотренных настоящей статьей. Введение наследования падчериц,
пасынков и мачехи, отчима наследодателя является новеллой не только
по сравнению с ГК РСФСР 1964 г., но и с досоветским законодательством,
не допускавшим наследования лицами, находящимися в отношениях свойства
с наследодателем. Введение данной нормы обусловлено тем, что отношения,
возникающие между мачехой (отчимом) и падчерицей (пасынком), часто
оказываются близки к отношениям между родителями и детьми. Вместе
с тем, признавая определенные права, вытекающие из отношений свойства,
законодательство не приравнивает данные отношения к. отношениям
усыновления. Если усыновители и усыновленные юридически по правам
и обязанностям уравнены с родителями и детьми, то мачехи (отчимы):
и пасынки (падчерицы) могут быть призваны к наследованию только
при отсутствии наследников, находящихся в пятой степени родства
с наследодателем. Таким образом, факт родства, вплоть до пятой степени,
имеет приоритет перед рассматриваемыми отношениями. В отношении
лиц, относящихся к четвертой, пятой, шестой и седьмой очередям,
исключается наследование по праву представления. То есть дети данных
лиц не могут наследовать вместо умершего родителя в той очереди,
к которой относится родитель.
Статья 1146. Наследование по праву представления
1. Право представления давно известно российскому законодательству.
Оно выражается в возможности занять при наследовании место, которое
принадлежало бы восходящему по прямой линии родственнику, если бы
он мог наследовать в момент открытия наследства. Наследование по
праву представления может иметь место только в тех случаях, когда
наследник умер до открытия наследства либо одновременно с наследодателем.
Наследование по праву представления не означает, что потомки наследника
выступают как его преемники, то есть получают имущество наследодателя
вместе с иным имуществом наследника. Наследники по праву представления
наследуют не своему восходящему родственнику, а непосредственно
наследодателю. Это важно с точки зрения правовых последствий. Поскольку
наследник по праву представления наследует непосредственно после
наследодателя, имущество переходит к нему сразу и не включается
в имущественную массу его родственника, а следовательно, и не может
быть обременено долгами последнего.
2. Пункты 2 и 3 настоящей статьи устанавливают случаи, когда наследование
по праву представления невозможно. Поскольку право представления
производно от права основного наследника, исключение его из числа
наследников влечет за собой отсутствие данного права и у наследника
по праву представления. Лишение наследника по закону права на наследство
возможно в силу завещательного распоряжения наследодателя (статья
1119 ГК), а также при признании его недостойным наследником (статья
1117 ГК). Поскольку наследники по праву представления относятся
к числу наследников по закону, к ним могут быть также применены
правила о лишении их права наследования и о признании недостойными
наследниками.
3. Приведенные выше основания наследования по праву представления
и условия исключения возможности такого наследования дают возможность
выделить две группы юридических фактов: в первую входят факты положительного
содержания, то есть основания наследования по праву представления,
во вторую - отрицательные, то есть условия, исключающие наследование
по праву представления.
Среди положительных фактов можно назвать следующие:
1) Наличие у наследника по праву представления прямого родства по
восходящей линии с лицом, которое могло бы быть призвано к наследованию;
2) Наличие оснований для призвания к наследованию родственника по
восходящей. К таким основаниям можно отнести наличие права наследовать
по закону после наследодателя, отсутствие наследников предыдущей
очереди;
3) Смерть наследника до момента открытия наследства либо одновременно
с наследодателем.
К отрицательным юридическим фактам относятся:
1) Лишение основного наследника или наследника по праву представления
наследства в завещании (см. комментарий к статье 1119 ГК);
2) Признание основного наследника либо наследника по праву представления
недостойным (см. комментарии к статье 1117 ГК).
По праву представления наследуют родственники наследника по закону.
Потомки наследников по завещанию не наследуют по праву представления.
Наследовать могут только лица, прямо названные в законе. Все они
относятся к потомкам наследника по прямой линии (в отношении наследодателя
они могут находиться и в боковой степени родства, см. например,
пункт 2 статьи 1144 ГК). Наследование по праву представления допускается
для первых трех очередей наследников. Потомки наследников иных очередей
таким правом не наделяются (к примеру, не могут наследовать по праву
представления родные дети мачехи или отчима, а также пасынка, падчерицы).
Статья 1147. Наследование усыновленными и усыновителями
1. Нормы о наследовании усыновителей и усыновленных конкретизируют
положения Семейного кодекса РФ о последствиях усыновления. Согласно
пункту 1 статьи 137 СК усыновленные дети и их потомство по отношению
к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники
по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются
в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к
родственникам по происхождению. Соответственно это относится и к
праву наследования. Усыновленный может наследовать после усыновителя
и его родственников наравне с родными детьми усыновителя. Усыновитель
также вправе наследовать имущество усыновленного, однако он не может
наследовать после родственников усыновленного, так как последний,
за исключениями, установленными семенным законодательством, утрачивает
с ними какую-либо правовую связь. Однако даже при сохранении правовой
связи усыновленного с одним из родителей либо с другими кровными
родственниками отношения этих лиц и усыновителя не могут рассматриваться
как родственные. Кодекс прямо указывает, что усыновитель и его родственники
имеют аналогичные родственным права только в отношении самого усыновленного
и его потомства, то есть родственников усыновленного по нисходящей
линии.
Усыновление в установленных статьей 143 СК случаях может быть отменено.
При отмене судом усыновления взаимные права и обязанности усыновленного
ребенка и усыновителей (родственников усыновителей) прекращаются
и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его родителей
(его родственников), если этого требуют интересы ребенка. Таким
образом, если усыновление было отменено, право наследования усыновленных
и усыновителей, а также родственников усыновителя утрачивается.
2. Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные
права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям
или одному из них, а также, по общему правилу, и по отношению к
другим родственникам. Прекращение имущественных прав и обязанностей
родителей в отношении усыновленных детей и, наоборот, означает прекращение
права наследования по закону, но не по завещанию.
При отмене усыновления отношения кровных родителей и детей могут
быть восстановлены. Это относится и к праву наследования по закону.
3. Согласно пункту 3 статьи 137 СК при усыновлении ребенка одним
лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности
могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель - мужчина,
или по желанию отца, если усыновитель - женщина. Если один из родителей
усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя
(дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные
и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам
умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка. Соответственно
взаимные права по наследованию имущества в отношении указанных лиц
будут сохранены. Сохранение правовой связи с одним из родителей
либо иными кровными родственниками не препятствует усыновленному
наследовать за усыновителем и его родственниками. То же можно сказать
и о правах усыновителя и его родственников в отношении наследования
имущества усыновленного, однако, как указывалось выше, они не могут
наследовать после родственников усыновленного по восходящей линии.
Статья 1148. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя
1. Статья регулирует наследование нетрудоспособными иждивенцами
наследодателя. Она заметно усложняет и детализирует положения о
нетрудоспособных иждивенцах по сравнению с ранее действовавшим законодательством.
Прежде всего новым является выделение двух групп нетрудоспособных
иждивенцев наследодателя. Первая группа - нетрудоспособные иждивенцы,
относящиеся к очередям, предусмотренным статьями 1142-1145 ГК, то
есть со второй по седьмую включительно. Это лица, являющиеся родственниками,
либо лица, отношения которых приравниваются к родственным (родственники
усыновителя, потомки усыновленного), а в предусмотренном пунктом
3 статьи 1145 ГК случае - лица, находящиеся в отношения свойства.
Так как супруг, родители (усыновители) и дети (в том числе усыновленные)
наследодателя являются наследниками первой очереди и имеют приоритет
перед всеми другими наследниками, на них не распространяются положения
о нетрудоспособных иждивенцах. Вторая группа - нетрудоспособные
иждивенцы, не относящиеся к числу наследников по закону, установленных
вышеназванными статьями очередей. Такие лица могут быть либо родственниками
степеней родства, не имеющих значения при наследовании, находящиеся
в отношениях свойства с наследодателем, также не имеющих правового
значения (например, брат жены), либо вообще лицо, не связанные с
наследодателем ни родственными узами, ни свойством.
2. Для наследования в соответствии с правилами настоящей статьи
нетрудоспособные иждивенцы первой группы, помимо доказательств,
подтверждающих их право наследования в одной из очередей, установленных
статьями 1142-1145 ГК, должны представить доказательства нахождения
на иждивении наследодателя (срок иждивения должен быть не менее
одного года), а также подтвердить свою нетрудоспособность. Нахождение
на иждивении означает, что лицо получало средства к существованию
полностью за счет наследодателя либо получало от наследодателя такую
помощь, которая была для него основным и постоянным источником существования.
При этом не исключается, что иждивенец получает пенсию или пособия,
однако необходимо доказать, что эти пенсии и пособия обеспечивали
его нужды лишь в незначительной степени (к примеру, в связи с необходимостью
постоянного приобретения дорогостоящих лекарств). Нетрудоспособными
считаются лица, достигшие пенсионного возраста. По общему правилу
пенсионный возраст для женщин - 55, для мужчин - 60 лет, однако
для представителей некоторых профессий, а также в зависимости от
условий труда или состояния здоровья этот возраст может быть снижен.
К примеру, согласно статье 12 Закона РФ от 20.11.1990 N 340-1 "О
государственных пенсиях в Российской Федерации" (Ведомости
СНД и ВС РСФСР, 1990, N 27, ст. 351) пенсия в связи с особыми условиями
труда устанавливается мужчинам - по достижении 50 лет и женщинам
- по достижении 45 лет, если они соответственно трудились не менее
10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными
условиями труда и в горячих цехах и их общий трудовой стаж не менее
20 и 15 лет. Продолжение трудовой деятельности после наступления
пенсионного возраста не дает оснований для признания лица трудоспособным
и соответственно автоматически не лишает гражданина права наследования
в качестве нетрудоспособного иждивенца. Также не имеет значения,
была иждивенцу назначена пенсия или нет, так как право на обязательную
долю связывается с фактом достижения пенсионного возраста, а не
с фактом назначения пенсии. К числу нетрудоспособных иждивенцев
относятся инвалиды 1-й, 2-й, 3-й группы, в том числе инвалиды с
детства. Инвалиды 1-й и 2-й группы считаются полностью нетрудоспособными,
инвалиды 3-й группы считаются утратившими трудоспособность частично,
однако, учитывая то, что они, как правило, не могут полностью себя
обеспечить и нуждаются в социальной защите, их также следует относить
при решении вопроса о наследовании к числу нетрудоспособных лиц.
Нетрудоспособными считаются также несовершеннолетние до достижения
возраста трудовой дееспособности, то есть до 15 лет. Нетрудоспособность
подтверждается соответствующими документами, в частности, паспорт,
свидетельство о рождении гражданина подтверждают его нетрудоспособность
по возрасту, если гражданину назначена пенсия, факт нетрудоспособности
может подтверждаться наличием пенсионного удостоверения, для подтверждения
факта и группы инвалидности представляется заключение медико-социальной
экспертизы.
Иждивение имеет правовое значение в том случае, если продолжалось
не менее года до смерти наследодателя. Таким образом, не дает оснований
для призвания к наследованию иждивение, длившееся менее года либо
хотя и длившееся более года, но прекратившееся задолго до смерти
наследодателя.
В отношении рассматриваемой группы наследников право наследования
не зависит от факта совместного проживания иждивенца и наследодателя.
Например, может быть признан имеющим право на наследство нетрудоспособный
иждивенец из числа лиц, включаемых в круг наследников по закону
(к примеру, бабушка или дедушка), не проживавший совместно с наследодателем,
но регулярно получавший от него денежные средства.
3. Нетрудоспособные иждивенцы второй группы для получения права
на наследования должны доказать не только факты нетрудоспособности,
нахождения на иждивении наследодателя не менее года, но и факт совместного
проживания с наследодателем. Права нетрудоспособных иждивенцев первой
и второй групп не отличаются. Нетрудоспособные иждивенцы призываются
к наследованию вместе с наследниками той очереди, которая наследует.
При этом нетрудоспособные иждивенцы имеют при наследовании равные
права как с наследниками соответствующей очереди, так и между собой
независимо от того, являются ли они наследниками одной очереди либо
разных.
4. Нетрудоспособные иждивенцы первой группы наследуют по правилам
настоящей статьи в случае, если их очередь не призывается к наследованию.
Особенность иждивенцев второй группы заключается в том, что при
отсутствии приведенных в статьях 1141-1145 ГК наследников по закону,
они приобретают самостоятельное право наследования и признаются
наследниками восьмой очереди.
5. Положения о наследовании нетрудоспособных иждивенцах применяется
только в случаях, когда наследование происходит по закону, а не
по завещанию.
Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве
1. Право на обязательную долю является ограничением принципа свободы
завещания, предусмотренного статьей 1119 ГК. Это ограничение направлено
на защиту интересов субъектов, которые в силу возраста либо состояния
здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме
средствами к существованию. К таким лицам относятся наследники первой
очереди - нетрудоспособный супруг; родители, нетрудоспособные и
несовершеннолетние дети наследодателя, а также нетрудоспособные
иждивенцы (о понятии нетрудоспособности и иждивения см. комментарий
к статье 1148). Включение в число лиц, имеющих право на обязательную
долю не только нетрудоспособных, но и несовершеннолетних детей означает,
что они имеют право на получение обязательной доли, даже если достигли
трудоспособного возраста - 15 лет, а также в случаях, когда они
были эмансипированы или вступили в брак до достижения совершеннолетия
(статья 27 и пункт 2 статьи 21 ГК). Не могут претендовать на обязательную
долю согласно пункту 4 статьи 1117 ГК недостойные наследники. Следует
отметить, что институт обязательной доли защищает не только интересы
самих управомоченных лиц, но и интересы государства и общества,
поскольку отсутствие у вышеперечисленных субъектов источника средств
повлечет неблагоприятные социальные последствия, породит необходимость
в предоставлении им дополнительной, помимо получаемых пенсий и пособий,
помощи за счет государства.
Право на обязательную долю означает, что независимо от содержания
завещания наследник имеет возможность получить определенную часть
наследственного имущества. При этом право на обязательную долю в
отношении обеспечения определенного размера получаемого наследником
имущества сохраняется и тогда, когда наследнику завещана часть имущества
ниже размера обязательной доли. В таких случаях наследник вправе
потребовать обязательную долю в части, превышающей размер его доли
по завещанию. Вместе с тем, если завещана часть имущества, меньшая
доли причитавшейся наследнику, если бы он наследовал по закону,
но равная либо превышающая размер обязательной доли, наследник не
может предъявить каких-либо дополнительных требований.
Таким образом, право на обязательную долю, во-первых, не допускает
исключения управомоченного лица из числа наследников на основании
завещания, во-вторых, не допускает снижения размера доли данного
наследника ниже установленного минимума. Согласно пункту 1 настоящей
статьи обязательная доля должна составлять не менее половины доли,
которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону. Необходимо
отметить, что Кодекс уменьшил размер обязательной доли, которая
в ранее действовавшем законодательстве не могла быть менее чем две
третьих той доли, которая причиталась бы при наследовании по закону.
Размер долей определяется исходя из размера наследства и количества
наследников. При этом учитываются все наследники соответствующей
очереди, которые имели бы право наследовать, а также нетрудоспособные
иждивенцы.
2. В пункте втором статьи устанавливается правило о том, что право
на обязательную долю в наследстве удовлетворяется прежде всего из
оставшейся незавещанной части наследственного имущества. Указанное
положение действует, даже если это приведет к уменьшению прав других
наследников по закону. Только при недостаточности незавещанной части
имущества для осуществления права на обязательную долю требования
управомоченного лица могут погашаться из той части имущества, которая
завещана. Рассматриваемый пункт свидетельствует о том, что законодатель
отдает предпочтение интересам наследника по завещанию перед наследником
по закону. Подобное решение представляется вполне обоснованным,
так как в отношении наследования по завещанию воля наследодателя
очевидна, чего нельзя сказать о наследниках по закону. Поэтому,
когда возникает необходимость в выделе обязательной доли, сначала
используется имущество, которым завещатель не распорядился.
3. При определении, соответствует ли доля обязательного наследника
половине того, что ему должно было причитаться при наследовании
по закону, в размер полученной наследником доли включается не только
имущество, которое было завещано наследнику, но все, что он получает
из наследства по какому-либо основанию, в том числе и по завещательному
отказу.
4. Пунктом 4 настоящей статьи предусматривается, что в случаях,
если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет
за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество,
которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни
наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался
для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача
и тому подобное) или использовал в качестве основного источника
получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская
и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников,
имеющих, право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной
доли или отказать в ее присуждении. Указанное положение свидетельствует
о том, что законодатель отдает приоритет наследника по завещанию,
пользовавшегося имуществом перед обязательным наследником, который
имуществом не пользовался. Данное правило корреспондирует пунктам
2 и 3 статьи 1168 ГК настоящего Кодекса, закрепляющим преимущественное
право наследника на неделимую вещь, если этот наследник пользовался
данной вещью при жизни наследодателя.
Преимущественное право наследника: по завещанию, действует только
при наличии следующих юридических фактов:
1) наследник по завещанию пользовался имуществом при жизни наследодателя
в целях проживания либо как орудием труда, основным источником средств
к существованию;
2) обязательный наследник данным имуществом не пользовался;
3) имущественное положение обязательного наследника позволяет без
существенного ущерба уменьшить его долю или отказать в ее передаче;
4) имущественное положение наследника по завещанию таково, что передача
используемого им имущества лишит его источника средств к существованию
либо иным образом ухудшит условия жизни (к примеру, создаст проблемы
с жильем).
При передаче имущества наследнику по завещанию особо следует отметить
то, что Кодекс допускает такую передачу только при наличии определенных
целей использования - для постоянного проживания, работы, получения
основной части средств к существованию. В статье не содержится исчерпывающего
перечня видов такого использования, приводится лишь наиболее распространенный
вариант - использования в трудовой деятельности, однако это не означает,
что иные варианты использования с сохранением той же целевой направленности
исключаются. К примеру, наследник мог пользоваться земельным участком
для обеспечения себя продуктами питания. При этом необязательно,
чтобы он лично занимался обработкой этого участка.
Преимущественное право наследника по завещанию не может быть реализовано
в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, если необходимый наследник
также пользовался наследуемым имуществом. Кроме того, сам вопрос
о передаче имущества одному из наследников может возникнуть лишь
в случае, если вещь является неделимой без ущерба назначению либо
установлены юридические границы, препятствующие проведению раздела
этого имущества (это касается, например, земельных участков).
Статья 1150. Права супруга при наследовании
1. Статья 256 настоящего Кодекса, а также статья 33 СК устанавливают,
что законным режимом имущества супругов является режим их совместной
собственности. Законный режим имущества супругов действует, если
брачным договором не установлено иное. Режим совместной собственности
означает, что имущество принадлежит супругам без выделения долей
(пункт 2 статьи 244 ГК). В случае смерти одного из супругов возникает
необходимость определения долей супругов и раздела имущества. Для
того чтобы произвести такой раздел, необходимо сначала отделить
общее имущество от имущества каждого из супругов. Режим совместной
собственности распространяется на имущество, нажитое супругами во
время брака. Согласно пункту 2 статьи 34 СК к имуществу, нажитому
супругами во время брака, относятся доходы каждого из супругов от
трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов
интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а
также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения
(суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба
в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного
повреждения здоровья и другие). Общим имуществом супругов являются
также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые
вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные
учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое
супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого
из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов
внесены денежные средства.
К имуществу, находящемуся в собственности одного из супругов, относятся
вещи, принадлежавшие ему до вступления в брак, имущество, полученное
одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или
по иным безвозмездным сделкам, а также вещи индивидуального пользования
(одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и иных предметов
роскоши. Данное имущество не подлежит разделу, за исключением случаев,
когда в соответствии со статьей 37 СК оно признается совместной
собственностью супругов. Признание имущества одного из супругов
совместной собственностью возможно, если будет установлено, что
в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого
из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения,
значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный
ремонт, реконструкция, переоборудование и другие).
Пунктом 2 статьи 254 ГК, а также статьей 39 СК устанавливается презумпция
равенства долей участников общей совместной собственности. Вместе
с тем суд наделен правом отступить от начала равенства долей супругов
в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей
и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов.
В частности, если другой супруг не получал доходов по неуважительным
причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам
семьи.
При разделе общего имущества учитывается не только имеющееся у супругов
имущество, но и общие долги супругов, которые подлежат распределению
между супругами пропорционально присужденным им долям.
2. В результате раздела у находящегося в живых супруга появляется
право собственности на часть имущества, принадлежавшего супругам
на праве общей совместной собственности. Разделу между наследниками
подлежит часть общего имущества, приходящаяся на долю наследодателя,
включая долги, а также имущество, которое принадлежало на праве
собственности супругу-наследодателю. Переживший супруг вправе наследовать
наравне с другими наследниками соответствующей очереди. При определении
его доли учитывается и выделенная часть в общем имуществе и имущество,
относившееся к личной собственности супруга. Переживший супруг относится
к первой очереди наследников по закону (статья 1141 ГК), а при наличии
условий, предусмотренных статьей 1149 ГК, может претендовать на
обязательную долю.
Статья 1151. Наследование выморочного имущества
1. Кодекс вводит исключенное из законодательства советского периода
понятие "выморочного имущества". Данное понятие относится
к наследованию имущества государством в силу закона. При наследовании
по завещанию данное понятие неприменимо. Имущество наследодателя
признается выморочным, если:
1) отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию;
2) наследники не принимают наследство либо отказываются от него
без передачи в пользу другого наследника;
3) наследники лишены права наследования наследодателем либо отстранены
от наследования как недостойные.
2. Российское государство имеет сложную, двухуровневую структуру,
включающую в себя Российскую Федерацию и ее субъектов. Согласно
пункту 2 настоящей статьи право наследования по закону признается
только за Российской Федерацией. Субъекты РФ, а также муниципальные
образования могут наследовать по завещанию.
Принятие выморочного имущества следует рассматривать не только как
право, но и как обязанность государства, то есть государство не
может в отличие от других наследников отказаться от его принятия.
Представляется, что принятие государством наследства возможно и
по истечении сроков, определенных статьей 1154 ГК. В остальном права
и обязанности государства аналогичны правам и обязанностям иных
наследников. Государство наделено правом получения свидетельства
о праве на наследство (статья 1162 ГК).
Приобретение права собственности на имущество в результате наследования
относится к производным основаниям возникновения права собственности,
поэтому имущество передается государству со всеми имеющимися обременениями.
Государство, как и другие наследники, отвечает в пределах стоимости
наследственного имущества по долгам наследодателя (статья 1175 ГК).
3. Порядок принятия и учета выморочного имущества должен устанавливаться
специальным законом. Поскольку не всегда целесообразно оставление
унаследованного имущества в собственности государства, законом должны
быть определены основания и порядок передачи этого имущества субъектам
РФ и муниципальным образованиям. Например, в муниципальную собственность
целесообразно передавать жилые помещения в домах муниципального
жилищного фонда и жилые помещения в домах ЖСК. Однако это не означает,
что субъекты РФ и муниципальные образования будут признаваться наследниками,
так как в пункте 3 статьи предусматривается передача не права на
принятие наследства, а самого наследственного имущества. При принятии
наследства указанные субъекты и их органы могут действовать от имени
государства в рамках предоставленных им полномочий.
Глава 64. Приобретение наследства
Статья 1152. Принятие наследства
1. В ст. 1152 ГК установлены основные положения о приобретении
наследства. Приобретение наследства - это переход наследственной
массы наследодателя к наследнику. О составе наследственной массы
см. комментарий к ст. 1110 ГК. Круг наследников, порядок, сроки
принятия наследства и состав наследственного имущества определяются
законодательством, действующим на день открытия наследства.
Необходимым условием приобретения наследства является принятие его
наследником, исключение в этом отношении представляет собой переход
выморочного имущества в порядке наследования по закону в собственность
Российской Федерации (о выморочном имуществе см. комментарий к ст.
1151 ГК).
Принятие наследства представляет собой одностороннюю сделку, содержанием
которой является волеизъявление наследника, направленное на приобретение
наследства. О способах, которыми может совершено принятие наследства,
то есть способах выражения воли наследника, см. комментарий к ст.
1153 ГК.
2. Принятие наследником по закону или завещанию любого объекта,
входящего в состав наследственной массы, признается принятием всей
причитающейся данному наследнику наследственной массы. О наследовании
по завещанию см. комментарий к ст.ст. 1118-1140 ГК. О наследовании
по закону см. комментарий к ст.ст. 1141-1151 ГК. О переходе наследства
в порядке наследственной трансмиссии см. комментарий к ст. 1156
ГК. Право выбора одного, нескольких или всех возможных для конкретного
наследника оснований приобретения наследства принадлежит самому
наследнику.
В комментируемой статье установлен императивный запрет на принятие
наследства под условием или с оговорками. Заявление о принятии наследства
либо о выдаче свидетельства о праве на наследства (п. 1 ст. 1153
ГК) должно быть безусловным и безоговорочным. Наличие в таком заявлении
условий или оговорок влечет его недействительность (ничтожность),
поэтому подача такого заявления не влечет приобретения наследства,
а выданное на основании этого заявления свидетельство о праве на
наследство является недействительным.
Вместе с тем принятие наследства не является бесповоротным и может
быть аннулировано наследником путем отказа от наследства. Подробнее
об этом см. комментарий к ст. 1157 ГК.
3. Принятие наследства одним из наследников влечет наступление правовых
последствий только для этого наследника, поэтому совершение им этого
действия не означает принятия наследства другими наследниками и
не устраняет ни для одного из них необходимости самостоятельного
принятия наследства (при наличии у соответствующего наследника намерения
приобрести наследство).
4. О времени открытия наследства см. комментарий к ст.ст. 1113,
1114 ГК. Принятие наследства действует в отношении перехода права
на наследственную массу с обратной силой, поэтому принятое наследство
признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо
от времени его фактического принятия либо момента государственной
регистрации права наследника на наследственное имущество. Поскольку
правоспособность гражданина прекращается его смертью, а субъективные
гражданские права не могут не иметь своего обладателя, происходящее
при наследовании универсальное правопреемство, в результате которого
наследник занимает место наследодателя в отношении причитающейся
ему части наследственной массы, считается совершившимся в момент
открытия наследства.
Статья 1153. Способы принятия наследства
1. Наиболее распространенным и надежным с точки зрения удостоверения
прав наследника способом принятия наследства является подача наследником
нотариусу или иному уполномоченному законом выдавать свидетельства
о праве на наследство должностному лицу (например, консулу в соответствии
со ст. 45 действующего в настоящее время Консульского устава СССР,
утвержденного Указом Президиума Верховного Совета СССР 25 июня 1976
г. - ВВС СССР, 1976, N 27, ст. 404) заявления о принятии наследства
либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Такое
заявление подается нотариусу или иному должностному лицу по месту
открытия наследства. О месте открытия наследства см. комментарий
к ст. 1115 ГК. О выдаче свидетельства о праве на наследство см.
также комментарий к ст.ст. 1162, 1163 ГК.
2. Заявление, о котором идет речь в п. 1 ст. 1153 ГК, может быть
подано наследником нотариусу или иному уполномоченному должностному
лицу лично или передано другим лицом или переслано по почте. В последних
двух случаях подпись наследника должна быть надлежащим образом засвидетельствована.
Представляется, что при передаче заявления о принятии наследства
другим лицом его полномочия на передачу такого заявления должны
быть подтверждены в выданной наследником доверенности (речь в данном
случае идет о полномочии другого лица именно на передачу заявления
в порядке ч. 2 п. 1 ст. 1153 ГК, о не принятии наследства от имени
наследника в соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 1153 ГК).
В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 1153 и п. 3 ст. 185 ГК подпись наследника
на заявлении о принятии наследства может быть засвидетельствована
нотариусом или иным должностным лицом, уполномоченным совершать
нотариальные действия. Кроме того, подписи военнослужащих и других
лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других
военно-лечебных учреждениях, могут быть засвидетельствованы начальником
такого учреждения, его заместителем по медицинской, части, старшим
или дежурным врачом; подписи военнослужащих, а в пунктах дислокации
воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений,
где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные
действия, также подписи рабочих и служащих, членов их семей и членов
семей военнослужащих, могут быть засвидетельствованы командиром
(начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;
подписи лиц, находящихся в местах лишения свободы, могут быть засвидетельствованы
начальником соответствующего места лишения свободы; подписи совершеннолетних
дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты
населения, могут быть засвидетельствованы администрацией этого учреждения
или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной
защиты населения.
Что касается доверенности на принятие представителем наследства
от имени наследника, такая доверенность может быть удостоверена
только нотариусом или иным должностным лицом, уполномоченным совершать
нотариальные действия. Законным представителям (например, родителям
или опекунам малолетнего) доверенность для принятия наследства не
требуется, они предъявляют в подтверждение своих полномочий соответствующий
документ (свидетельство о рождении ребенка или решение органа опеки
и попечительства о назначении опекуна).
3. Второй способ принятия наследства заключается в совершении действий,
свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Перечень таких
действий, приведенный в п. 2 ст. 1153 ГК, является открытым и может
быть дополнен любыми иными правомерными фактическими действиями,
способными создать презумпцию наличия у наследника намерения принять
наследство путем совершения таких действий. Сказанное означает,
что если наследник, например, оплатил за свой счет долги наследодателя,
то предполагается, что он сделал это не из альтруистических побуждений,
а имея целью выразить таким образом свою волю к принятию наследства.
Однако эта презумпция может быть опровергнута, при этом бремя ее
опровержения возлагается на заинтересованное в этом лицо.
Предусмотренный в п. 2 ст. 1153 ГК способ принятия наследства фактическими
действиями не исключает впоследствии обращения наследника к нотариусу
с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. При отсутствии
у наследника достаточных для нотариуса доказательств принятия наследства
фактическими действиями, факт принятия наследства может быть установлен
судом в порядке рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение (ст. 247 ГПК).
Статья 1154. Срок принятия наследства
1. Установленный в п. 1 ст. 1154 ГК шестимесячный срок для принятия
наследства является пресекательным, то есть по его истечении субъективное
право наследника на принятие наследства прекращается. Однако в отличие
от других пресекательных сроков этот срок, в случае его пропуска,
может быть восстановлен (см. комментарий к ст. 1155 ГК).
2. Согласно ст. 45 ГК гражданин может быть объявлен судом умершим,
если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания
в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах,
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель
от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.
Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с
военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее
чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.
Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления
в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае
объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах,
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель
от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти
этого гражданина день его предполагаемой гибели, однако и в этом
случае шестимесячный срок для принятия наследства начинает течь
лишь со дня вступления в силу решения суда. См. также комментарий
к ст. 1114 ГК.
3. О последствиях отказа наследника от наследства см. комментарий
к ст.ст. 1157-1159 ГК. Об основаниях отстранения наследника от наследования
см. комментарий к ст. 1117 ГК. Днем возникновения у других лиц права
наследования (п. 2 ст. 1154 ГК), с которого начинается течение шестимесячного
срока для принятия наследства такими лицами, следует считать день
отказа наследника от наследства, то есть день подачи им соответствующего
заявления нотариусу по месту открытия наследства (п. 1 ст. 1159
ГК), либо день вступления в силу решения суда, которым наследники
отстранены от наследования (п. 2 ст. 1117 ГК), либо в котором подтверждены
обстоятельства, являющиеся основанием прекращения права наследования
в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК (см. комментарий к ней). О последствиях
непринятия наследства см. комментарий к ст. 1161 ГК.
Статья 1155. Принятие наследства по истечении установленного срока
1. Общий срок для принятия наследства составляет шесть месяцев
(п. 1 ст. 1154 ГК). Для восстановления судом пропущенного срока
для принятия наследства в комментируемой статье установлены два
условия: уважительность причин пропуска срока для принятия наследства;
обращение в суд в течение шести месяцев после того, как отпали причины
пропуска этого срока.
Уважительность причин пропуска срока оценивается судом. Отсутствие
у наследника сведений об открытии наследства признается уважительной
причиной лишь в случае, если он не должен был знать о наступлении
этого факта, что в свою очередь определяется на основе анализа норм
права с учетом характера связи между наследником и наследодателем.
Предусмотренный в п. 1 ст. 1155 ГК шестимесячный срок для обращения
в суд является сокращенньм сроком исковой давности, поскольку посредством
такого обращения наследник защищает свое, оспариваемое другими наследниками,
право на принятие наследства. Поэтому течение этого срока должно
приостанавливаться при наличии обстоятельств, предусмотренных в
ст. 202 ГК, а в случае пропуска этого срока он может быть восстановлен
при наличии исключительных обстоятельств, связанных с личностью
наследника (тяжелая болезнь, беспомощное состояние и т.п.), по правилам
ст. 205 ГК.
Одновременно с признанием наследника, принявшим наследство, суд
определяет заново доли всех наследников в наследственном имуществе
и признает ранее выданные свидетельства о праве на наследство недействительными.
Решение суда является основанием для выдачи нотариусом новых свидетельств
о праве на наследство.
2. О порядке свидетельствования подписей остальных наследников на
документах, в которых они выражают свое согласие на принятие наследства
наследником, пропустившим срок для принятия наследства, см. комментарий
к ст. 1153 ГК.
3. Правила государственной регистрации прав на недвижимое имущество
установлены Федеральным законом "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним" от 21 июля 1997
г. (СЗ РФ, 1997, N 30, ст. 3594).
4. Пункт 3 ст. 1155 ГК устанавливает диспозитивное правило о применении
к отношениям, связанным с принятием имущества опоздавшим наследником,
норм ГК о неосновательном обогащении (ст.ст. 1104, 1105, 1107 и
1108 ГК). Так, если имущество, причитающееся опоздавшему наследнику,
сохранилось, оно должно быть возвращено ему в натуре. В случае невозможности
возвратить такое имущество в натуре опоздавшему наследнику должна
быть возмещена его действительная стоимость.
При применении правила ст. 1107 ГК о возмещении неполученных доходов
следует исходить из того, что моментом, с которого приобретатель
узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения, является
день, когда соответствующий наследник узнал или должен был узнать
о вступлении в силу решения суда, удовлетворившего требование наследника
о восстановлении пропущенного срока и новом распределении долей
в наследственном имуществе либо о выдаче нотариусом новых свидетельств
о праве на наследство в порядке п. 2 ст. 1155 ГК.
Статья 1156. Переход права на принятие наследства (наследственная
трансмиссия)
1. Наследственная трансмиссия, или переход права на принятие наследства,
о котором идет речь в комментируемой статье, происходит в случае,
если наследник, который был призван к наследованию по завещанию
или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять
в установленный в ст. 1154 ГК срок. Право на принятие наследства
представляет собой особое субъективное право, которое не входит
в состав наследственной массы, открывающейся после смерти не принявшего
наследство наследника. Поэтому осуществление этого права не является
принятием наследства, а его неосуществление соответственно не является
непринятием наследства.
2. Решение вопроса о том, к кому переходит право на принятие наследства,
зависит от содержания завещания, если таковое имеется. По общему
правилу право умершего наследника на принятие причитавшегося ему
наследства переходит к его наследникам по закону. Однако в случае,
если не успевший принять наследство наследник завещал все принадлежавшее
ему имущество, право на принятие наследства после первичного наследодателя
переходит - к его наследникам по завещанию.
3. О сроке осуществления права на принятие наследства и принятии
наследства по истечении установленного срока см. комментарий к ст.ст.
1154, 1155 ГК. О понятии обязательной доли в наследстве см. комментарий
к ст. 1149 ГК. Право умершего наследника на принятие наследства
в качестве обязательной доли в порядке наследственной трансмиссии
не переходит и прекращается со смертью такого наследника.
Статья 1157. Право отказа от наследства
1. Отказ от наследства является совершаемой наследником односторонней
сделкой. Такая сделка может быть совершена с указанием лиц, в пользу
которых наследник отказывается от наследства (подробнее об этом
см. комментарий к ст. 1158 ГК), так и без такого указания. Правило
об отказе от наследства не распространяется на наследование выморочного
имущества.
2. Право отказа от еще не принятого наследства существует в течение
срока существования права на принятие наследства и прекращается
по истечении этого срока, поэтому отказ от непринятого наследства
возможен в течение срока, установленного для принятия наследства
(ст. 1154 ГК).
3. Допускается и отказ от уже принятого наследства (о принятии наследства
см. комментарий к ст.ст. 1152-1155 ГК). Для такого отказа п. 2 комментируемой
статьи допускает возможность восстановления судом пропущенного по
уважительным причинам срока, установленного для отказа от принятия
наследства, но лишь в случае, если наследство было принято путем
совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства
(п. 2 ст. 1153 ГК). Если же наследство было принято путем подачи
нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу заявления
о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство
(п. 1 ст. 1153 ГК), восстановление пропущенного срока для отказа
от наследства не допускается.
4. В отличие о принятия наследства, отказ от наследства является
бесповоротным и не может быть впоследствии изменен или отозван.
5. Пункт 4 комментируемой статьи допускает отказ от наследства со
стороны не полностью дееспособного или ограниченно дееспособного
гражданина лишь при условии получения предварительного разрешения
на совершение этой сделки от органа опеки и попечительства. Последующее
одобрение органом опеки и попечительства отказа от наследства не
допускается. Несоблюдение этих требований влечет недействительность
(ничтожность) отказа от принятия наследства как сделки, не соответствующей
требованиям закона (ст. 168 ГК).
Правила об оспоримости сделок, совершенных несовершеннолетними в
возрасти от 14 до 18 лет (ст. 175 ГК) и ограниченно дееспособными
гражданами (ст. 176 ГК), к рассматриваемому случаю неприменимы,
поскольку оспоримость сделок в указанных нормах является последствием
нарушения требований закона о получении согласия на совершение соответствующих
сделок от родителей или попечителя, а не от органа опеки и попечительства.
Поэтому в данном случае действует общее правило о последствиях несоответствия
сделки (отказа от наследства) требованиям закона - ее ничтожность.
Статья 1158. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от
части наследства
1. Круг лиц, в пользу которых может быть совершен отказ от наследства,
ограничен кругом наследников по завещанию (ст. 1121 ГК) или наследников
по закону (ст.ст. 1142-1148, 1156 ГК). Недостойные наследники, то
есть наследники по закону или по завещанию, не имеющие права наследовать
или отстраненные судом от наследования (ст. 1117 ГК), а также наследники
по закону, лишенные наследодателем наследства, в этот круг лиц не
входят.
2. Об обязательной доле в наследстве см. комментарий к ст. 1149
ГК. О подназначении наследника см. комментарий к ст. 1121 ГК. Правило
п. 1 комментируемой статьи о недопустимости отказа в пользу других
лиц от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество
наследодателя завещано назначенным им наследникам, направлено на
обеспечение соблюдения воли наследодателя о пропорциях распределения
наследственного имущества.
Недопустимость отказа в пользу другого лица от обязательной доли
в наследстве объясняется тем, что само правило ст. 1149 ГК об обязательной
доле является установленным законом ограничением свободы завещателя
(наследодателя) распорядиться принадлежащим ему имуществом по своему
усмотрению и имеет целью защиту интересов определенного в этой норме
круга лиц. Волеизъявление же самого наследника, отказывающегося
от обязательной доли, не может служить достаточным основанием для
ограничения свободы завещания.
Недопустимостью вступления отказа от наследства в противоречие с
волей завещателя объясняется и запрет на отказ от наследства в пользу
другого лица, если отказывающемуся наследнику подназначен наследник.
3. Отказ от наследства должен быть полным, безусловным и безоговорочным.
Нарушение установленных в комментируемой статье запретов влечет
недействительность отказа от наследства в пользу другого лица. В
этом случае наступают последствия непринятия наследства (см. комментарий
к ст. 1161 ГК).
Статья 1159. Способы отказа от наследства
Способы отказа от наследства аналогичны способам принятия наследства,
установленным в п. 1 ст. 1153 ГК (см. комментарий к ней).
Статья 1160. Право отказа от получения завещательного отказа
1. О завещательном отказе см. комментарий к ст. 1137 ГК. В п. 1
комментируемой статьи установлен императивный запрет на отказ в
пользу другого лица, поэтому заявление об отказе от получения завещательного
отказа не может сопровождаться какими-либо указаниями на выгодоприобретателя.
Кроме того, такой отказ должен быть безусловным и безоговорочным.
Несоблюдение требований п. 1 ст. 1160 ГК влечет недействительность
отказа от получения завещательного отказа.
2. Отказ от получения завещательного отказа не является отказом
от принятия наследства, и наоборот. Точно так же отсутствует взаимосвязь
между получением завещательного отказа и принятием наследства.
Статья 1161. Приращение наследственных долей
1. Общее правило о последствиях отпадения наследника от наследования
вследствие непринятия им наследства, отказа от наследства без указания
выгодоприобретателя, утраты Права наследовать или отстранения от
наследования в порядке ст. 1117 ГК, а также недействительности завещания
установлено в ч. 1 п. 1 комментируемой статьи. В этих случаях часть
наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику,
переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально
их наследственным долям.
2. Специальное правило, сформулированное в ч. 2 п. 1 комментируемой
статьи, применяется лишь в случае, когда наследодатель завещал все
имущество назначенным им наследникам. В этом случае причитавшаяся
отпавшему наследнику часть наследства переходит к остальным наследникам
по завещанию пропорционально их наследственным долям. В то же время
это специальное правило является диспозитивным и применяется в случае,
если завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства.
Следует обратить внимание, что общее правило о последствиях отпадения
наследника (ч. 1 п. 1 ст. 1161 ГК) не может быть изменено завещанием.
Статья 1162. Свидетельство о праве на наследство
1. Выдача свидетельства о праве на наследство является нотариальным
действием. Свидетельство о праве на наследство выдается по месту
открытия наследства. О месте открытия наследства см. комментарий
к ст. 1115 ГК. Помимо нотариусов, свидетельства о праве на наследство
вправе выдавать, например, консулы (см. также комментарий к ст.
1153 ГК).
Основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство является
заявление наследника, поданное нотариусу или уполномоченному должностному
лицу. При наследовании выморочного имущества (ст. 1151 ГК) свидетельство
о праве наследования такого имущества Российской Федерацией выдается
нотариусом по заявлению соответствующего государственного органа.
2. Получение свидетельства о праве на наследство является правом,
а не обязанностью наследника. Поэтому отсутствие свидетельства не
может служить основанием для отказа в принятии искового заявления
по спору о наследстве и не влечет за собой утрату наследственных
прав, если наследство было принято в срок, установленный ст. 1154
ГК.
3. Если наследник принял наследство фактическими действиями (п.
2 ст. 1153 ГК), но нотариусом по каким-либо причинам отказано в
выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявителя,
не согласного с действиями нотариальной конторы, рассматриваются
в порядке особого производства.
В случае, когда наследник принял наследство фактическими действиями
и представил нотариусу документы, бесспорно подтверждающие этот
факт, однако ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на
наследство, его жалоба на отказ в совершении нотариального действия
рассматривается по правилам рассмотрения жалоб на нотариальные действия
и отказ в их совершении (ст.ст. 271-273 ГПК).
Если же у наследника, принявшего наследство фактическими действиями,
отсутствуют бесспорно подтверждающие этот факт документы и нет возможности
получить их иным путем, заявление об установлении факта принятия
наследства рассматривается по правилам рассмотрения дел об установлении
фактов, имеющих юридическое значение (ст.ст. 247-241 ГПК).
Когда при оспаривании отказа нотариуса в выдаче свидетельства о
праве на наследство либо при рассмотрении заявления об установлении
факта принятия наследства возникает спор о праве гражданском, такие
требования должны рассматриваться судом в порядке искового, а не
особого производства.
Статья 1163. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство
1. По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается
наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия
наследства.
Исключение представляет, в частности, случай, предусмотренный в
п. 2 комментируемой статьи, где предусмотрена возможность выдачи
свидетельства о праве на наследство до истечения шестимесячного
срока с момента его открытия при наличии достоверных данных об отсутствии
иных наследников, имеющих право на наследство. Достоверность таких
данных оценивается нотариусом.
2. Основаниями приостановления выдачи свидетельства о праве на наследство
являются: решение суда; получение нотариусом сведений о наличии
зачатого, но еще не родившегося наследника (об охране интересов
такого наследника см. также комментарий к ст. 1166 ГК).
Статья 1164. Общая собственность наследников
1. Правила об общей собственности, установленные комментируемой
статьей, применяются к наследственному имуществу в случае, если
оно поступает в собственность двух или более наследников по закону
или по завещанию, в котором не определено конкретное имущество,
наследуемое каждым из наследников. Если конкретный имущественный
объект завещан определенному наследнику, он поступает в индивидуальную
собственность этого наследника.
Правила о режиме общей долевой собственности наследственного имущества
распространяются и на случай поступления такого имущества в собственность
супругов. Такой вывод следует как из самой ст. 1164 ГК, не предусматривающей
возможности отступления от правила о долевой собственности на наследственное
имущества и допускающей применение к общей собственности наследников
лишь положений главы 16 ГК о долевой (а не о совместной) собственности,
так и из правила п. 2 ст. 256 ГК и п. 1 ст. 36 СК о том, что имущество,
полученное каждым из супругов в порядке наследования, является его
собственностью. В то же время после принятия супругами наследства
они в любое время в период брака вправе установить режим совместной
собственности на наследуемое ими имущество или произвести его раздел
(ст. 1165 ГК, ст. 38, п. 1 ст. 42 СК).
2. При разделе общей собственности наследников применяются правила
ст.ст. 245-255 ГК с учетом правил ст.ст. 1065-1070 ГК. При этом
особенности раздела наследственного имущества, установленные правилами
ст.ст. 1168-1170 ГК применяются лишь в течение трех лет со дня открытия
наследства, а по истечении этого срока в полном объеме применяются
установленные в ст. 252 ГК общие правила раздела имущества, находящегося
в общей долевой собственности.
Статья 1165. Раздел наследства по соглашению между наследниками
1. Предметом соглашения, о котором идет речь в п. 1 комментируемой
статьи, может быть раздел наследственного имущества либо выдел из
него доли одного или нескольких наследников. Правила о форме сделок
установлены в ст.ст. 158-164 ГК. Поскольку соглашение между наследниками
всегда представляет собой двух- или многостороннюю сделку, то есть
договор, к нему применяются также правила ст. 434 ГК о форме договора.
2. Соглашение о разделе наследственного имущества может быть заключено
после того, как круг участников общей долевой собственности на такое
имущество оказывается полностью определен. По общему правилу такая
определенность наступает по истечении срока для принятия наследства
(ст. 1154 ГК). Однако если в состав наследства входит недвижимое
имущество, соглашение о его разделе или выделе из него доли может
быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве
на наследство (ст.ст. 1162, 1163 ГК).
3. Порядок государственной регистрации прав наследников на недвижимое
имущество после раздела наследственного имущества зависит от того,
предшествовала ли заключению такого соглашения государственная регистрация
права общей собственности наследников на такое недвижимое имущество
в соответствии со ст. 24 Федерального закона о государственной регистрации
прав на недвижимое имущество. Если регистрация права общей собственности
наследников была произведена до заключения соглашения о разделе
наследства, для регистрации прав наследников на недвижимое имущество
после раздела наследства представляется соглашение о разделе наследства,
а если регистрации права общей собственности на недвижимое имущество
не производилось, для регистрации недвижимого имущества после раздела
наследства представляется соглашение о его разделе и ранее выданное
свидетельство о праве на наследство.
Статья 1166. Охрана интересов ребенка при разделе наследства
Соглашение о разделе наследства, заключенное с нарушением требований
ст. 1166 ГК, является ничтожной сделкой (ст. 168 ГК). Имущество,
переданное наследнику на основании такого соглашения, подлежит возврату
(п. 2 ст. 167 ГК). Если в состав наследства входило недвижимое имущество,
акт государственной регистрации прав на него, совершенный на основании
недействительного соглашения о разделе наследства, также является
недействительным. В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона
о регистрации прав на недвижимость такой акт регистрации прав на
недвижимое имущество может быть признан недействительным только
в судебном порядке.
Статья 1167. Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных
и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства
1. Согласно п. 2 ст. 37 ГК опекун не вправе без предварительного
разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель
- давать согласие на совершение сделок по отчуждению имущества подопечного,
сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел
его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок,
влекущих уменьшение имущества подопечного. В соответствии с п. 3
ст. 37 ГК опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники
не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи
имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование,
а также представлять подопечного при заключении сделок или ведении
судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя
и их близкими родственниками.
2. Несоблюдение требований ст. 1167 ГК влечет недействительность
соглашения о разделе наследства или отмену решения суда о разделе
имущества.
Статья 1168. Преимущественное право на неделимую вещь при разделе
наследства
1. Неделимой признается вещь, раздел которой в натуре невозможен
без изменения ее назначения (ст. 133 ГК). При разделе неделимой
вещи применяются правила ст. 252 ГК с учетом особенностей, установленных
комментируемой статьей. Однако в соответствии со ст. 1164 ГК правила
комментируемой статьи применяются при разделе наследственного имущества
лишь в течение трех лет со дня открытия наследства.
2. При разделе неделимой вещи преимущественное право на получение
такой вещи в натуре при разделе наследства имеют: наследник, который
обладал совместно с наследодателем правом общей собственности на
эту вещь до открытия наследства, - перед наследниками, которые таким
правом не обладали; наследник, постоянно пользовавшийся неделимой
вещью, - перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не
являвшимися до открытия наследства участниками общей собственности
на нее; наследник, проживавший ко дню открытия наследства в жилом
помещении, раздел которого в натуре невозможен, и не имеющий иного
жилого помещения, - перед наследниками, не являвшихся до открытия
наследства сособственниками жилого помещения, входящего в состав
наследства.
Статья 1169. Преимущественное право на предметы обычной домашней
обстановки и обихода при разделе наследства
1. В соответствии с правилом комментируемой статьей предметы обычной
домашней обстановки и обихода засчитываются в счет наследственной
доли наследника, а не наследуются сверх нее, как это было предусмотрено
действовавшей ранее ст. 533 ГК РСФСР 1964 г.
2. Спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует
включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода,
разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также
местных обычаев. При этом антикварные предметы, а также представляющие
художественную, историческую или иную ценность, не могут рассматриваться
в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода независимо
от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о художественной,
исторической либо иной ценности предмета, по поводу которого возник
спор, суд может назначить экспертизу.
Статья 1170. Компенсация несоразмерности получаемого наследственного
имущества с наследственной долей
1. Компенсация, о которой идет речь в комментируемой статье, может
быть натуральной или денежной. В случае недостижения соглашения
между наследниками спор о размере и форме компенсации разрешается
судом. С учетом общего правила ч. 2 п. 4 ст. 252 ГК о том, что выплата
участнику долевой собственности компенсации вместо выдела его доли
в натуре допускается лишь с согласия этого участника, суд не вправе
выделить наследнику денежную компенсацию против его воли, если возможно
устранение указанной в п. 1 ст. 1170 ГК несоразмерности путем раздела
наследственного имущества в натуре.
Разрешая эти споры, суды должны выяснить, кем из наследников в установленном
ст.ст. 1153, 1154 ГК порядке принято наследство, и привлекать их
к участию в деле, а также выяснять, какое конкретно имущество подлежит
разделу и какова его действительная стоимость на время рассмотрения
дела.
2. По общему правилу п. 2 ст. 1170 ГК право требовать передачи имущества,
на которое наследник имеет преимущественное право в соответствии
со ст.ст. 1168, 1169 ГК, возникает у него лишь после исполнения
им обязанности по предоставлению другим наследникам соответствующей
компенсации. Однако это правило является диспозитивным и применяется
в случае, если соглашением между наследниками не установлено иное.
Статья 1171. Охрана наследства и управление им
1. Меры по охране наследства и управлению им принимаются для защиты
прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц
(например, кредиторов наследодателя). Эти меры принимаются исполнителем
завещания или нотариусом по месту открытия наследства, а в предусмотренных
законом случаях - должностными лицами органов местного самоуправления
и должностными лицами консульских учреждений РФ. В настоящее время
полномочия указанных должностных лиц определены соответственно в
Инструкции Министерства юстиции РФ "О порядке совершения нотариальных
действий должностными лицами органов исполнительной власти"
от 19 марта 1996 г. (БНА РФ, 1996, N 6) и в Консульском уставе СССР
(см. комментарий к ст. 1153 ГК). Об исполнителе завещания, его полномочиях,
правах и обязанностях см. комментарий к ст.ст. 1134-1136 ГК. О мерах
по охране наследства и управлению им см. комментарий к ст.ст. 1172,
1173 ГК.
2. Основанием для принятия нотариусом мер по охране наследства и
управлению им является заявление лиц или органов, которые непосредственно
или в целях защиты прав других лиц заинтересованы в сохранении наследственного
имущества. Принятие нотариусом охранительных мер должно согласовываться
с исполнителем завещания, если таковой назначен в завещании.
Комментируемая статья не предоставляет нотариусу права принимать
такие меры по собственной инициативе. В то же время ст. 64 Основ
законодательства РФ "О нотариате" предусматривает возможность
принятия нотариусом мер по охране наследства не только по заявлениям
заинтересованных лиц, но и по инициативе самого нотариуса. С учетом
положения ст. 4 Вводного закона о том, что впредь до приведения
действующих на территории Российской Федерации законов и иных правовых
актов в соответствие с частью третьей ГК они применяются в части,
не противоречащей ГК, ст. 64 вышеуказанных Основ не подлежит применению
в части, предоставляющей нотариусу право принимать меры к охране
наследства по собственной инициативе.
3. Основанием для принятия исполнителем завещания мер по охране
наследства и управлению им может являться как собственная инициатива
исполнителя завещания, так и требование одного или нескольких наследников.
4. Право запроса сведений об имуществе наследодателя принадлежит
в целях выявления состава наследства только нотариусу. Исполнитель
завещания запрашивать такие сведения не вправе, однако он может
инициировать направление запроса нотариусом и получить от последнего
содержащуюся в ответе информацию. Эта информация представляет собой
нотариальную тайну и может быть сообщена нотариусом только исполнителю
завещания и наследникам.
Нотариус вправе требовать ответа на запрос от юридических лиц, которые
обязаны ответить на запрос в разумный срок. Отказ или уклонение
юридического лица от ответа на запрос нотариуса является неправомерным
действием (бездействием) и порождает право наследников и иных лиц,
имеющих материальный интерес в охране наследства, требовать возмещения
вреда, причиненного таким действием (бездействием).
Следует заметить, что ст. 15 Основ законодательства РФ "О нотариате"
предоставляет нотариусу право истребовать сведения, необходимые
для совершения нотариальных действий, не только от юридических,
но и от физических лиц. Поэтому с учетом правила ст. 4 Вводного
закона представляется, что в целях выявления состава наследства
нотариус вправе направлять запросы также и физическим лицам, не
рискуя при этом понести ответственность за посягательство на нарушение
неприкосновенности частной жизни, однако предоставлять информацию
по такому запросу физические лица не обязаны.
5. По общему правилу предельный срок, в течение которого нотариус
вправе осуществлять меры по охране наследства и управлению им, составляет
шесть месяцев, и лишь в случаях, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 1154
и п. 2 ст. 1156 ГК, этот срок может быть продлен до девяти месяцев.
Что касается исполнителя завещания, то принятие им мер по охране
наследства и управлению им продолжается до тех пор, пока это необходимо
для исполнения завещания в полном объеме.
6. О порядке описи наследства, хранении наследственного имущества
и управлении им см. комментарий к ст.ст. 1172, 1173 ГК.
Статья 1172. Меры по охране наследства
1. О требованиях к свидетелям, в присутствии которых нотариус производит
опись наследственного имущества, см. п. 2 ст. 1124 ГК. Присутствие
при производстве описи имущества представителей органа опеки и попечительства
определяется необходимостью охраны интересов зачатого, но еще не
родившегося наследника, а также несовершеннолетних или недееспособных
граждан. Основанием для проведения оценки наследственного имущества
может быть требования лиц и органов, круг которых исчерпывающе определен
в ч. 2 п. 1 комментируемой статьи.
2. Порядок внесения денежных сумм в депозит нотариуса установлен
в ст. 87 Основ законодательства РФ "О нотариате". Согласно
п. 2 ст. 921 ГК заключение договора хранения ценностей в банке удостоверяется
выдачей банком нотариусу именного сохранного документа.
3. Если с обладанием наследственным имуществом не связана необходимость
совершения каких-либо юридических действий и возникает необходимость
лишь в обеспечении сохранности такого имущества, оно передается
нотариусом или исполнителем завещания на хранение лицам, указанным
в п. 4 комментируемой статьи. Требующее управления наследственное
имущество передается в доверительное управление (см. комментарий
к ст. 1173 ГК).
Статья 1173. Доверительное управление наследственным имуществом
1. Приведенный в комментируемой статье перечень видов наследственного
имущества, требующих не только охраны, но и управления, не является
исчерпывающим. Отношения, возникающие в связи с заключением договора
доверительного управления, регулируются ст. 1012-1026 ГК.
2. Учредителем доверительного управления может являться нотариус
или исполнитель завещания. Поскольку доверительное управление наследственным
имуществом предусмотрено законом, доверительным управляющим может
быть любое юридическое лицо, за исключением учреждения, или полностью
дееспособный гражданин (п. 1 ст. 1015, ст. 1026 ГК).
Статья 1174. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя,
и расходов на охрану наследства и управление им
1. Приведенный в п. 1 комментируемой статьи перечень расходов,
подлежащих возмещению за счет наследственного имущества, является
исчерпывающим.
В случае спора степень необходимости расходов, о которых идет речь
в п. 1 комментируемой статьи, определяется судом. Вопрос о том,
каких похорон достоин наследодатель, должен решаться с учетом его
волеизъявления о достойном отношении к его телу после смерти, имущественного
положения, жизненного уклада и особенностей личности, в том числе
его религиозных и иных убеждений.
Согласно ст. 5 Федерального закона от 12 января 1996 г. "О
погребении и похоронном деле" (1996, СЗ РФ, N 3, ст. 146) волеизъявление
умершего о достойном отношении к его телу - это пожелание, выраженное
в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме:
о согласии или несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому
вскрытию; о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей
из его тела; быть погребенным на том или ином месте, по тем или
иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими;
быть подвергнутым кремации; о доверии исполнить свое волеизъявление
тому или иному лицу.
Действия по достойному отношению к телу умершего должны осуществляться
в полном соответствии с волеизъявлением умершего, если не возникли
обстоятельства, при которых исполнение волеизъявления умершего невозможно,
либо иное не установлено законодательством РФ. В случае отсутствия
волеизъявления умершего право на разрешение действий, указанных
в волеизъявлении умершего, имеют супруг, близкие родственники (дети,
родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры,
внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо законный представитель
умершего, а при отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязанность
осуществить погребение умершего.
2. Требования о возмещении расходов, указанных в п. 1 ст. 1174 ГК,
могут быть до принятия наследства предъявлены к наследственному
имуществу в случае, если в завещании не определен исполнитель завещания
(см. также комментарий к ст. 1175 ГК). Эти требования имеют приоритет
перед требованиями кредиторов по долгам наследодателя (см. комментарий
к ст. 1175 ГК). Внутренняя очередность среди указанных в п. 1 ст.
1174 ГК требований установлена в ч. 2 п. 2 комментируемой статьи:
к требованиям первой очереди относятся требования о возмещении расходов,
вызванных болезнью и похоронами наследодателя, ко второй - расходов
на охрану наследства и управление, к третьей - расходов по исполнению
завещания.
3. Указание п. 3 комментируемой статьи об осуществлении расходов
на достойные похороны наследодателя за счет любых принадлежавших
ему денежных средств не означает, что эти расходы не могут производиться
за счет средств, получаемых от продажи другого наследственного имущества.
Однако денежные средства подлежат расходованию в первую очередь,
а иное имущество может быть использовано для указанных целей лишь
при недостаточности имеющихся в составе наследственной массы денежных
средств.
4. О завещательном распоряжении наследодателя в банке см. комментарий
к ст. 1128 ГК.
Статья 1175. Ответственность наследников по долгам наследодателя
1. К наследникам переходят обязанности наследодателя, не прекращающиеся
в связи с его смертью. Согласно п. 1 ст. 418 ГК обязательство прекращается
смертью должника лишь в случае, если исполнение не может быть произведено
без личного участия должника либо если обязательство иным образом
неразрывно связано с личностью должника.
2. Пункт 1 комментируемой статьи устанавливает солидарную ответственность
принявших наследство наследников по долгам наследодателя. Это означает,
что кредитор вправе требовать исполнения обязанности наследодателя
от всех таких наследников совместно, притом как полностью, так и
в части долга. Однако при этом ответственность каждого из таких
наследников ограничена стоимостью перешедшего к соответствующему
наследнику наследственного имущества.
3. О понятии наследственной трансмиссии см. комментарий к ст. 1156
ГК. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии,
не отвечает по долгам наследника, от которого к нему перешло право
на принятие наследства, поскольку право на принятие наследства не
входит в состав имущества, открывшегося после смерти такого наследника
(п. 1 ст. 1156 ГК).
4. Течение срока исковой давности по требованиям кредиторов, начавшееся
до смерти наследодателя, продолжается после его смерти в общем порядке.
Общий срок исковой давности составляет три года (ст. 196 ГК). Начало
течения срока исковой давности для предъявления требований кредиторами
наследодателя после его смерти определяется общими правилами ст.
200 ГК. Особенностью действия института исковой давности в отношении
требований кредиторов наследодателя является неприменимость к этим
требованиям правил о перерыве (ст. 203 ГК), приостановлении (ст.
202 ГК) и восстановлении (ст. 205 ГК) срока исковой давности.
Глава 65. Наследование отдельных видов имущества
Статья 1176. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных
товариществах и обществах, производственных кооперативах
1. В данной статье определяется порядок наследования долей (вкладов)
в имуществе коммерческих организаций. В случае смерти участника
полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере,
участника общества с ограниченной или дополнительной ответственностью,
члена производственного кооператива его доля (пай) в складочном
(уставном) капитале соответствующей организации входит в состав
наследственного имущества. Доля участника товарищества, общества
с ограниченной или дополнительной ответственностью, а также члена
производственного кооператива должна определяться на момент его
смерти, а не на момент принятия наследства наследниками. Эта доля
может не совпадать по размеру с той, которая была изначально внесена.
Правила перехода доли (вклада) к наследникам участника коммерческой
организации корреспондируют другим положениям настоящего Кодекса,
а также нормативных актов, регулирующих правовое положение отдельных
видов юридических лиц. Так, в статье 78 ГК регулируется наследование
доли участника полного товарищества. В соответствии с пунктом 2
статьи 78 ГК в случае смерти участника полного товарищества его
наследник может вступить в полное товарищество лишь с согласия других
участников. Такой подход обусловлен тем, что в полных товариществах
важна личность каждого из участников, поскольку они совместно участвуют
в управлении и, по общему правилу, хозяйственной деятельности общества
(статьи 71-73 ГК), несут солидарную субсидиарную ответственность
по долгам товарищества (статья 75 ГК) всем своим имуществом. Следовательно,
важность личности участника объясняется не только деловыми качествами,
но и тем, что для товарищества и других участников небезразлично
его имущественное положение.
Расчеты с наследником (правопреемником), не вступившим в товарищество,
производятся путем выплаты стоимости части имущества товарищества,
соответствующей доле умершего участника в складочном капитале, если
иное не предусмотрено учредительным договором. По соглашению с наследниками
выплата стоимости части имущества может быть заменена выдачей имущества
в натуре. Так как наследственное правопреемство предполагает переход
не только прав, но и имущественных обязанностей наследодателя к
наследнику, последний отвечает по долгам наследодателя в установленных
законодательством пределах.
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 ГК участник, выбывший из товарищества,
отвечает по обязательствам товарищества, возникшим до момента его
выбытия, наравне с оставшимися участниками в течение двух лет со
дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, из которого
он выбыл. В случае смерти участника ответственность переходит к
наследнику, который несет ответственность по обязательствам товарищества
перед третьими лицами, по которым отвечал бы выбывший участник,
в пределах перешедшего к нему имущества выбывшего участника товарищества.
Положения о наследовании доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью содержатся в ФЗ от 8 февраля 1998 N 14-ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью" (СЗ, 1998, N 7,
ст. 785). Согласно пункту 7 статьи 21 данного Закона доли в уставном
капитале общества переходят к наследникам граждан, являвшихся участниками
общества. Уставом общества в качестве условия перехода доли к наследнику
может быть предусмотрено наличие согласия остальных участников общества.
Когда уставом общества требуется согласие участников общества на
переход доли к наследникам, такое согласие считается полученным,
если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам общества
или в течение иного определенного уставом общества срока получено
письменное согласие всех участников общества или не получено письменного
отказа в согласии ни от одного из участников общества. При отказе
в принятии наследника в число участников общества ему выплачивается
действительная стоимость доли наследодателя на момент смерти. Стоимость
доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества
за год, в котором умер наследодатель. С согласия наследника возможна
выдача ему в натуре имущества, соответствующего стоимости доли.
В случае неполной оплаты вклада в уставный капитал общества наследодателем
наследник имеет права на действительную стоимость части его доли,
пропорциональной оплаченной части вклада.
До принятия наследником умершего участника общества наследства права
умершего участника общества осуществляются, а его обязанности исполняются
лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица - управляющим,
назначенным нотариусом.
Статья 7 ФЗ от 8 мая 1996 N 41-ФЗ "О производственных кооперативах"
(СЗ, 1996, N 20, ст. 2321) устанавливает, что в случае смерти члена
кооператива его наследники могут быть приняты в члены кооператива,
если иное не предусмотрено уставом. В противном случае кооператив
выплачивает наследникам стоимость пая умершего члена кооператива,
причитающиеся ему заработную плату, премии и доплаты. Наследование
заработной платы, причитавшейся, но не выплаченной члену производственного
кооператива, осуществляется по правилам, установленным статьей 1183
ГК.
2. Пункт 2 статьи предусматривает правила перехода доли вкладчика
в товариществе на вере. Эта доля подлежит включению в состав наследственного
имущества и переходит к наследникам, которые в таком случае становятся
вкладчиками. Согласия полных товарищей при этом не требуется. Это
объясняется характером участия вкладчика в товариществе - он лишь
вносит вклад и получает право на определенную часть дохода от деятельности
товарищества, его личность не имеет существенного значения, так
как вкладчик не участвует ни в управлении, ни в хозяйственной деятельности
товарищества, его ответственность ограничена размером вклада (статьи
82, 84 ГК). Что касается полных товарищей - участников товарищества
на вере, то возможность наследования их доли определяется теми же
правилами, что и наследование доли полных товарищей в полном товариществе.
3. Наиболее простой порядок приема участников свойствен акционерному
обществу как юридическому лицу, наиболее обособленному от своих
участников. Личный элемент здесь не имеет существенного значения,
так как общество создается не с целью личного участия акционеров
в деятельности данного общества, а для объединения имущественных
вкладов. Корпоративные и имущественные права участников в отношении
акционерного общества закрепляются в ценных бумагах - акциях. Если
в состав наследственного имущества входят акции, наследники, к которым
перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества.
Исключением являются акции акционерных обществ работников (народных
предприятий). Согласно пункту 10 статьи 6 ФЗ РФ от 19 июля 1998
г. N 115-ФЗ "Об особенностях правового положения акционерных
обществ работников (народных предприятий)" (СЗ, 1998 г., N
30, ст. 3611) народное предприятие обязано выкупить у наследника
работника-акционера, а наследник работника-акционера обязан продать
народному предприятию принадлежащие ему акции народного предприятия
по их выкупной стоимости в течение трех месяцев с момента приобретения
наследства.
По решению наблюдательного совета народного предприятия или в соответствии
с уставом народного предприятия наследник работника-акционера вправе
продать по договорной цене принадлежащие ему акции народного предприятия
работникам народного предприятия, за исключениями, установленными
законом.
4. Переход права на акции подчиняется требованиям ФЗ от 22 апреля
1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (СЗ, 1996 г., N
17, ст. 1918). Согласно статье 29 названного Закона право на именную
бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:
- в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную
деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо
приобретателя;
- в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра
- с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.
Право на именную документарную ценную бумагу переходит к приобретателю:
- в случае учета прав приобретателя на ценные бумаги в системе ведения
реестра - с момента передачи ему сертификата ценной бумаги после
внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя;
- в случае учета прав приобретателя на ценные бумаги у лица, осуществляющего
депозитарную деятельность, с депонированием сертификата ценной бумаги
у депозитария - с момента внесения приходной записи по счету депо
приобретателя.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю
с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных
именной эмиссионной ценной бумагой, должен сопровождаться уведомлением
держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных
бумаг.
В соответствии с Положением о ведении реестра владельцев именных
ценных бумаг, утвержденным постановлением ФКЦБ РФ от 2 октября 1997
N 27 (Вестник ФКЦБ России, 1997, N 7), регистратор вносит в реестр
записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате
наследования по предоставлению следующих документов:
- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о
праве на наследство (передается регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего
права уполномоченного представителя (передается регистратору);
- сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при
документарной форме выпуска (передаются регистратору).
Статья 1177. Наследование прав, связанных с участием в потребительском
кооперативе
1. В настоящей статье устанавливаются правила наследования пая
в потребительском кооперативе. Долгое время данный вопрос вызывал
на практике множество проблем и споров. Эти споры касались, главным
образом, вопросов принятия наследника в члены кооператива, определения,
кто из наследников имеет преимущественное право на паенакопление,
а также раздела пая и имущества члена кооператива. В рассматриваемой
статье эти вопросы урегулированы частично. Положения о том, кто
из наследников может быть принят в члены потребительского кооператива
при переходе пая наследодателя к нескольким наследникам, а также
порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим членами
кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества
в натуре, определяются законодательством о потребительских кооперативах
и учредительными документами соответствующего кооператива. Следует
отметить, что действующее законодательство о потребительских кооперативах
не содержит регулирования этих вопросов.
2. Потребительские кооперативы относятся к некоммерческим организациям,
однако обычно они создаются для удовлетворения определенных материальных
потребностей. Члены потребительского кооператива обладают правом
на паенакопление, а после полной выплаты пая приобретают в собственность
определенное имущество - квартиру, гараж и т.д. (пункт 4 статьи
218 ГК). Кроме того, согласно пункту 5 статьи 116 ГК между членами
потребительского кооператива могут распределяться доходы от осуществляемой
в соответствии с законом и уставом предпринимательской деятельности.
Следовательно, как право на паенакопление, так и доходы, которые
подлежали выплате наследодателю, после его смерти переходят к наследникам.
Нормы Кодекса направлены на обеспечение прав и интересов наследников.
Это выражается, в частности, в том, что наследнику не может быть
отказано в приеме в члены кооператива. Что касается определения
приоритетов приема в члены кооператива при наличии нескольких наследников,
то, представляется, исходя из сложившейся судебной практики, что
преимуществом пользуются лица, которые совместно проживали с наследодателем
и пользовались совместно с ним имуществом, которое планируется приобрести
после полной выплаты пая. Если возможен раздел пая, а также приобретаемого
имущества, в кооператив могут быть приняты и несколько наследников.
При отсутствии возможности принять наследника в кооператив, а также
если наследник не желает вступать в члены кооператива, за ним признается
право на получение причитающихся в соответствии с размером их доли
сумм либо имущества в натуре.
Статья 1178. Наследование предприятия
1. Термин "предприятие" используется в гражданском праве
применительно как к субъектам, так и объектам права. Так, ГК признает
одним из видов юридических лиц государственные, муниципальные унитарные,
а также казенные предприятия (ст.ст. 113-115). Одновременно тот
же термин применяется для обозначения определенного объекта права.
Именно в этом значении речь идет о предприятии в ст. 132 ГК.
В данном случае под предприятием понимается имущественный комплекс,
включающий земельные участки, здания, сооружения, инвентарь, сырье,
продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения,
индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги
(фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и
другие исключительные права.
2. Предприятие может быть объектом как вещных прав (в первую очередь
права собственности), так и объектом обязательственных отношений
(купли-продажи, аренды и т.д.). В целом предприятие рассматривается
как разновидность недвижимости. Поскольку возможно право собственности
гражданина (физического лица) на предприятие как имущественный комплекс,
то возможно и его наследование. Вместе с тем законодательство о
наследовании не всегда учитывает особенности наследования предприятия.
3. Наследование предприятия осуществляется по общим правилам, однако
при этом необходимо учитывать специфику наследуемого имущества.
В частности, в связи с тем, что предприятие рассматривается как
разновидность недвижимости, переход прав на него подлежит государственной
регистрации. Так, в соответствии с п. 1 ст. 17 Закона о государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним свидетельство
о праве на наследство является одним из оснований для государственной
регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения
(обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним. При этом
в соответствии с п. 1 ст. 22 Закона о государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним государственная регистрация
прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества, входящие
в состав предприятия как имущественного комплекса, и сделок с ними
осуществляется в учреждении юстиции по регистрации прав в месте
нахождения данных объектов. В то же время регистрация прав на предприятие
в целом и сделок с ним должна проводиться в месте регистрации предприятия
как юридического лица (п. 2 ст. 22 Закона о государственной регистрации).
Состав имущества предприятия не является фиксированным: одни виды
его отчуждаются, другие приобретаются, что отражается в балансе
предприятия. Движение имущества предприятия отражается в бухгалтерской
отчетности ежедневно и подытоживается за определенный период временит
(месяц, квартал и т.д.)
Таким образом, чтобы фактически вступить в наследство, необходимо
начать осуществлять управление предприятием. Однако вполне возможна
ситуация, когда управление предприятием осуществлял не сам собственник,
а наемный менеджер, с которым был заключен контракт. Следовательно,
речь идет об отстранении этого менеджера от выполнения своих обязанностей
в нарушение условий контракта. Решение этого вопроса требует дополнительной
правовой проработки.
4. В состав имущества предприятия, переходящего по наследству, наряду
с материальным имуществом и денежными средствами могут также входить
исключительные права на интеллектуальную собственность. Эти права
в денежном выражении учитываются на балансе предприятия в качестве
нематериальных активов. В случае перехода имущества предприятия
по наследству особенно важной является правильность оформления документов,
подтверждающих право на данный объект. Это могут быть документы,
подтверждающие передачу прав (авторский договор на передачу прав
на использование произведения, лицензионный договор и т.д.), а также
документы, подтверждающие факт приемки-передачи самого объекта как
произведения творческого труда.
5. В комментируемой статье установлено преимущественное право для
наследования предприятия при разделе наследственного имущества для
двух категорий лиц: индивидуальных предпринимателей (граждан, занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
и зарегистрированных соответствующим образом) и коммерческих организаций
(хозяйственных товариществ и обществ, чья деятельность направлена
на систематическое извлечение прибыли)
При отсутствии указанных лиц предприятие при наличии нескольких
наследников становится их общей долевой собственностью. Однако это
правило является диспозитивным и наследники могут решить этот вопрос
по-другому.
Статья 1179. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского)
хозяйства
1. Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства помимо
Кодекса регулируется в части, не противоречащей Кодексу, также Законом
РСФСР "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" от 22 ноября
1990 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными законами от 27.12.90
N 461-1, 24.06.92 N 3119-1, от 28.04.93 N 4888-1, и Указом Президента
РФ от 24.12.93 N 2287).
Кодекс не относит крестьянское (фермерское) хозяйство к юридическим
лицам. Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии
со статьей 257 ГК принадлежит его членам на праве совместной собственности,
если законом или договором между ними не предусмотрено иное. Представляется,
что, устанавливая в качестве предполагаемого режим общей совместной
собственности, законодатель основывался на том, что члены крестьянского
хозяйства обычно принадлежат к одной семье.
Необходимо отметить, что в вопросе регулирования вида общей собственности
Кодекс допускает установление иного в соответствии с законом. Таковым
можно считать Закон "О крестьянском (фермерском) хозяйстве",
содержащий диспозитивную норму, согласно которой имущество хозяйства
принадлежит его членам на праве общей долевой собственности, если
только стороны не установят режим совместной собственности (пункт
1 статьи 15 Закона).
В зависимости от того, принадлежит имущество членам хозяйства на
праве общей долевой либо совместной собственности зависит наличие
или отсутствие необходимости определения доли наследодателя. При
режиме общей долевой собственности доля каждого из участников определена
изначально, поэтому возникнет необходимость лишь рассчитать ее размер
на момент смерти наследодателя. Если же доли не определены, то есть
имущество находится в общей совместной собственности членов хозяйства,
для наследования имущества выбывшего члена необходимо определить
его долю в совместной собственности, а потом уже рассчитывать ее
размер на момент смерти наследодателя. Что касается, иных вопросов
наследования, то они решаются одинаково для общей долевой и совместной
собственности.
В общей собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства
находятся объекты, предназначенные для ведения предпринимательской
деятельности - предоставленный в собственность этому хозяйству или
приобретенный земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные
постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий
скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование,
транспортные средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное
для хозяйства на общие средства его членов.
Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства, являются общим имуществом
членов крестьянского (фермерского) хозяйства и используются по соглашению
между ними.
2. Наследование после любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства,
в том числе и его главы, осуществляется по общим правилам наследования
с учетом особенностей, связанных с принадлежностью имущества хозяйства
его членам на праве общей собственности, а также с тем, что имущество
хозяйства составляет с экономической точки зрения единое целое.
Законодательство стремится обеспечить сохранение имущественной базы
хозяйства при выбытии кого-либо из его членов. Так, статья 27 Закона
"О крестьянском (фермерском) хозяйстве" устанавливает,
что в случае смерти главы или члена крестьянского хозяйства основные
средства производства разделу не подлежат. Часть имущества (вклад,
доля, пай) может компенсироваться денежными средствами. Порядок
раздела имущества и выплаты компенсации устанавливается по взаимной
договоренности всех членов крестьянского хозяйства, а при ее отсутствии
- в судебном порядке. Из принципа неделимости средств производства
и земельного участка при выходе одного из участников крестьянского
хозяйства исходит при регулировании наследования в крестьянском
хозяйстве и настоящий Кодекс. Вместе с тем Кодекс регулирует вопросы
наследования в зависимости оттого, является ли наследник членом
фермерского хозяйства (собирается вступить в члены фермерского хозяйства)
либо наследник не является членом крестьянского хозяйства и не собирается
им быть. В первом случае раздел имущества не производится и компенсация
не выплачивается, так как наследник остается одним из со собственников.
К нему лишь переходит доля наследодателя в имуществе хозяйства.
Если наследник не участвует в деятельности хозяйства и не собирается
этого делать, ему выплачивается компенсация стоимости доли наследодателя.
Размер долей участников крестьянского фермерского хозяйства предполагается
равным, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Поэтому
при отсутствии специального указания по поводу соотношения долей
членов хозяйства эти доли признаются равными.
3. Кодекс существенно сократил максимальные сроки выплаты компенсации
наследнику, не являющемуся участником крестьянского хозяйства. Вместо
допускавшихся Законом "О крестьянском (фермерском) хозяйстве"
пяти лет Кодекс ограничил этот срок одним годом. Данная мера направлена
на обеспечение интересов наследников, для которых растягивание выплат
на несколько лет может превратиться в фактическое обесценение их
доли в связи с инфляцией. Кодекс не указывает, в какой форме должна
предоставляться компенсация, однако использование слова "выплачивает"
свидетельствует о том, что она осуществляется в денежной форме.
Вместе с тем, учитывая, что не допускается только передача основных
средств и раздел земельного участка, можно предположить, что по
соглашению сторон компенсация может быть предоставлена в натуре
(к примеру, произведенной продукцией).
4. Кодекс предусматривает специальные правила наследования имущества
умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, когда
фермерское хозяйство прекращает свое существование. Прекращение
фермерского хозяйства может быть связано с тем, что наследодатель
был единственным членом хозяйства, а наследники либо хотя бы один
из них не выразили желания продолжать ведение данного хозяйства.
Также прекращение хозяйства может иметь место тогда, когда после
смерти его главы или другого члена хозяйства остальные участники
решили далее не продолжать деятельность. В подобной ситуации установленные
выше правила не применяются, а раздел имущества, в том числе и основных
средств, производится в порядке, предусмотренном для раздела общей
собственности. Особенности раздела имущества фермерского хозяйства
в рассматриваемой ситуации заключаются в том, что разделу подлежат
средства производства и земельный участок. В отношении раздела земельного
участка крестьянского хозяйства Кодекс не устанавливает специальных
правил, а отсылает к положениям статьи 1182 ГК, регулирующей особенности
наследования земельных участков (см. комментарий к статье 1182 ГК).
Статья 1180. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных
1. В настоящей статье устанавливается порядок наследования вещей,
ограниченных в оборотоспособности. Ограниченными в обороте согласно
положениям пункта 2 статьи 129 ГК являются вещи, которые могут принадлежать
лишь определенным участникам оборота (например, служебное, спортивное
оружие) либо нахождение которых в обороте допускается по специальному
разрешению (гражданское оружие, предназначенное для самообороны,
охоты). К ограниченно оборотоспособному относятся оружие, сильнодействующие
и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства. Перечень,
данный в Кодексе, не является исчерпывающим. Ограничения устанавливаются
также на оборот драгоценных металлов и драгоценных камней (ФЗ от
26 марта 1998 N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных
камнях" N 150-ФЗ (СЗ, 1998, N 13, ст. 1463), Закон РФ от 9
октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном
контроле" (Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, N 45, ст. 2542).
Виды ограниченно оборотоспособных объектов определяются в установленном
законом порядке.
Ограничение оборотоспособности вещи не влияет на возможность ее
включения в наследственную массу и наследование. Наследник может
принять такую вещь в качестве наследственного имущества без получения
каких-либо разрешений.
2. Меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных
вещей до получения наследником специального разрешения на эти вещи
осуществляются с соблюдением порядка, установленного законом для
соответствующего имущества. Так, согласно статье 20 ФЗ от 13 декабря
1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" (СЗ, 1996, N 51, ст. 5681)
в случае смерти собственника гражданского оружия до решения вопроса
о наследовании имущества и получения лицензии на приобретение гражданского
оружия указанное оружие незамедлительно изымается для ответственного
хранения органами внутренних дел, его зарегистрировавшими. Изымается
также боевое и служебное оружие.
3. Наследник может независимо от имеющихся ограничений принять наследство,
однако согласно статье 238 ГК, если по основаниям, допускаемым законом,
в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона
не может ему принадлежать, это имущество должно быть отчуждено собственником
в течение года с момента возникновения права собственности на имущество,
если законом не установлен иной срок. В случаях, когда имущество
не отчуждено собственником в указанный срок, такое имущество, с
учетом его характера и назначения, по решению суда, вынесенному
по заявлению государственного органа или органа местного самоуправления,
подлежит принудительной продаже с передачей бывшему собственнику
вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную
собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества,
определенной судом. При этом вычитаются затраты на отчуждение имущества.
Таким образом, если в собственности наследника окажется вещь, ограниченная
в обороте в связи с тем, что она может принадлежать строго определенным
лицам, наследник должен будет ее реализовать в установленном порядке.
Если в собственности наследника оказалась вещь, на приобретение
которой необходимо разрешение, наследник либо должен получить соответствующее
разрешение, либо реализовать это имущество управомоченным на его
использование лицам. Если наследнику, желающему оставить вещь у
себя, будет отказано в его выдаче, вещь подлежит отчуждению в порядке,
предусмотренном статьей 238 ГК.
Статья 1181. Наследование земельных участков
1. Земельный участок в соответствии с п. 2 ст. 6 ЗК определяется
как часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы
которого описаны и удостоверены в установленном порядке.
2. В отличие от других вещей, которые наследуются только в том случае,
если они принадлежали наследодателю на праве собственности, земельные
участки могут также наследоваться, если они принадлежали ему на
основании особого права - пожизненного наследования. Субъектами
этого права могут быть только граждане, которым предоставляются
земельные участки безвозмездно и только из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности. Земельные участки
на основании права пожизненного наследуемого владения предоставляют
гражданам в виде приусадебного участка для ведения личного подсобного
хозяйства; гражданам, решившим создать крестьянское (фермерское)
хозяйство; лицам, вышедшим из состава сельскохозяйственной организации
в целях создания крестьянского (фермерского) хозяйства.
Статья 1182. Особенности раздела земельного участка
1. Земельный участок может быть делимым и неделимым. Делимым является
земельный участок, который может быть разделен на части, каждая
из которых после раздела образует самостоятельный земельный участок,
разрешенное использование которого может осуществляться без перевода
его в состав земель иной категории, за исключением случаев, установленных
федеральными законами (п. 2 ст. 6 ЗК).
2. Однако законодатель пошел по другому пути. В соответствии с п.
1 ст. 33 ЗК предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных
участков, предоставляемых гражданам в собственность из находившихся
в государственной или муниципальной собственности земель для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества,
животноводства, дачного строительства, устанавливаются законами
субъектов Российской Федерации, для ведения личного подсобного хозяйства
и индивидуального жилищного строительства - нормативными актами
органов местного самоуправления.
Очевидно, это следует объяснить тем, что количество пригодной к
использованию земли существенно различается в различных регионах
Российской Федерации. Уже в настоящее время различные регионы имеют
"свои" нижние и верхние пределы размеров земельных участков.
3. В комментируемой статье установлена процедура наследования земельного
участка в том случае, когда он не может быть разделен между наследниками
в силу того, что после раздела земельные участки будут меньше минимального
размера, установленного для участков соответствующего целевого назначения.
В таких случаях земельный участок должен переходить тому наследнику,
который имеет преимущественное право на его получение.
Поскольку в данном случае земельный участок может рассматриваться
как неделимая вещь, то преимущество будут иметь те наследники, которые
имели право общей собственности на эту вещь с наследодателем либо
постоянно пользовавшиеся ею (п. 1 и 2 ст. 1168 ГК).
Остальным наследникам должна быть предоставлена компенсация по правилам
ст. 1170 ГК (см. комментарий к ней).
Статья 1183. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину
в качестве средств к существованию
1. В статье устанавливаются правила наследования различных видов
доходов наследодателя, объединяемых по признаку их предназначения.
Они все направлены на обеспечение наследодателя средствами к существованию.
Это прежде всего заработная плата, а также приравненные к ней платежи
(например, авторский гонорар, рентные платежи по договору пожизненного
содержания с иждивением), различные социальные выплаты (пенсии,
пособия), а также платежи, уплачиваемые в силу различных обязательств
третьими лицами на содержание наследодателя в силу договора либо
на основании судебного решения. Не должны включаться в число указанных
платежей доходы по ценным бумагам (например, дивиденды по акциям),
проценты по договору банковского счета и т.п. Данные средства не
включаются в состав наследственного имущества. Право на их получение
имеют члены семьи наследодателя, проживавшими совместно с ним, а
также нетрудоспособные иждивенцы независимо от факта совместного
проживания с умершим. Поскольку со смертью получателя вышеназванных
платежей обязанности по их уплате прекращаются, речь идет только
о платежах, право на получение которых возникло при жизни наследодателя.
Статья не определяет понятия "члены семьи наследодателя".
Понятие "член семьи" раскрывается в ряде других нормативных
актов. Например, статья 2 СК в состав семьи включает супругов, родителей
и детей (усыновителей и усыновленных), а в случаях и в пределах,
предусмотренных семейным законодательством, и других родственников
и иных лиц. Согласно статье 53 ЖК к членам семьи нанимателя относятся
супруг нанимателя, их дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные
иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица могут быть признаны
членами семьи нанимателя, если они проживают совместно с нанимателем
и ведут с ним общее хозяйство. Таким образом, можно сделать вывод,
что круг членов семьи не ограничивается родственниками наследодателя
по прямой восходящей и нисходящей линии, а может, при определенных
условиях, включать в себя других родственников, а также лиц, не
состоящих с наследодателем в родственных отношениях (например, мачехи,
отчимы и др.). Представляется, что лиц, не являющихся супругами
и не относящихся к числу близких родственников наследодателя (имеются
в виду родители, дети, внуки), следует признавать членами семьи
наследодателя, если они не просто совместно проживали с наследодателем,
но и вели общее хозяйства с наследодателем. Члены семьи получают
указанные в пункте 1 статьи средства независимо от того, наследниками
какой очереди они являются или указаны ли они в завещании, а также
независимо от наличия или отсутствия трудоспособности и нуждаемости.
К нетрудоспособным иждивенцам относятся лица, являющиеся инвалидами,
достигшие пенсионного возраста, и несовершеннолетние лица, не достигшие
возраста трудовой дееспособности. Под нахождением на иждивении понимается
получение лицом от наследодателя средств, которые являются единственным
или основным источником существования данного лица.
В ранее действовавшем ГК РСФСР не устанавливалось особых положений
по поводу наследования невыплаченных сумм, предназначенных лицу
в качестве средств к существованию. Вместе с тем еще в Постановлении
СМ СССР от 19 ноября 1984 г. N 1153 "О порядке выдачи заработной
платы, не полученной ко дню смерти рабочего или служащего"
указывалось, что заработная плата, не полученная ко дню смерти рабочего
или служащего, выдается проживавшим совместно с ним членам семьи,
а также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на иждивении
умершего.
2. Для принятия причитавшихся наследодателю платежей предусматривается
сокращенный по сравнению со сроком принятия наследства срок - четыре
месяца. Этот срок является пресекательным, возможности его продления
не предусматривается. Лица, перечисленные в пункте 1, по истечении
этого срока смогут наследовать лишь на общих основаниях как наследники
по закону или по завещанию.
Сокращение срока получения платежей в обеспечение средств к существованию
по сравнению с общим сроком принятия наследства обусловлено тем,
что, если указанные в пункте 1 настоящей статьи лица отсутствуют
либо в четырехмесячный срок не заявят о принятии данных средств,
эти средства подлежат включению в наследственную массу.
3. Включение средств, предусмотренных в пункте 1, в состав наследственного
имущества при отсутствии лиц, которые имеют право наследовать в
соответствии с положениями настоящей статьи, либо в случае, когда
они не изъявили желания получить данные средства, в наследственную
массу означает, что эти средства будут наследоваться на общих основаниях,
то есть перейдут к наследникам по закону или по завещанию.
4. Предоставление права на получение социальных платежей членам
семьи и нетрудоспособным иждивенцам наследодателя связано с тем,
что при жизни наследодателя эти средства были бы истрачены им вместе
с указанными лицами либо этим лицам была бы передана определенная
часть соответствующих сумм. Норма о получении сумм, направленных
на обеспечение средств к существованию, членами семьи и нетрудоспособными
иждивенцами является императивной и не предусматривает возможности
изменения режима наследования вышеуказанных средств. В связи с этим
возникает вопрос о соотношении данной нормы и положении статьи 1119
ГК, согласно которой свобода завещания ограничивается правом на
обязательную долю, других ограничений по распоряжению имуществом
не устанавливается. Возникает также вопрос о возможности отстранения
членов семьи и нетрудоспособных иждивенцев от получения сумм, причитавшихся
наследодателю, если они будут признаны в соответствии со статьей
1117 ГК недостойными наследниками. Учитывая, что совершение противоправных
действий, указанных в статье 1117 ГК, влечет за собой лишение права
на обязательную долю, которая выплачивается также лицам, находившимся
на содержании наследодателя, следует сделать вывод о применимости
положений о недостойных наследниках и в данной ситуации.
Статья 1184. Наследование имущества, предоставленного наследодателю
государством или муниципальным образованием на льготных условиях
1. Статья регулирует порядок наследования имущества, предоставляемого
инвалидам, а также иным лицам, нуждающимся в социальной защите,
в льготном порядке, то есть бесплатно либо по более низким, чем
для остальных граждан, ценам. К лицам, в отношении которых устанавливаются
льготы на приобретение некоторых видов имущества, относятся, в частности,
инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние
узники фашистских концентрационных лагерей. Указанным гражданам
в льготном порядке при наличии медицинских показаний могут предоставляться
специально оборудованные транспортные средства - мотоколяски, автомобили
с ручным управлением, а также иное имущество, предназначенное для
облегчения бытовых условий жизни инвалида, а также обеспечения возможности
осуществления им трудовой деятельности. В частности, норма о предоставлении
ветеранам-инвалидам транспортных средств содержится в ФЗ от 12 января
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (текст в редакции ФЗ от
02.01.2000 N 40-ФЗ от 02.01.2000 опубликован в РГ от 05.01.2000
г., N 1). Транспортные средства могут предоставляться инвалиду в
пользование либо в собственность. Если специально оборудованное
транспортное средство или иное подобное имущество было предоставлено
в пользование, то, поскольку его предоставление связано с наличием
заболевания, представляется, что после смерти инвалида это имущество
подлежит возвращению государству или соответствующему муниципальному
образованию, предоставившему транспортное средство. В случае если
имущество бесплатно либо на льготных условиях было передано наследодателю
в собственность, оно включается в наследственную массу и наследуется
в соответствии с настоящим Кодексом. То есть Кодекс не предусматривает
изъятия имущества, которое было в льготном порядке передано наследодателем
лицу в собственность.
Статья 1185. Наследование государственных наград, почетных и памятных
знаков
1. Согласно Положению о государственных наградах Российской Федерации,
утвержденному Указом Президента РФ от 02.03.1994 N 442 (СА, 1994,
N 10, т. 775) государственные награды Российской Федерации являются
высшей формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества,
государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве,
воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан,
благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед государством.
К государственным наградам Российской Федерации относятся звание
Героя Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия Российской
Федерации; почетные звания Российской Федерации, перечисленные в
Положении.
2. Государственные награды не включаются в состав наследственного
имущества. Кодекс предусматривает, что порядок передачи наград после
смерти наследодателя определяется законодательством. Положение о
государственных наградах устанавливает, что в случае смерти награжденных
государственные награды и документы к ним остаются у наследников.
Однако круг наследников, исходя из смысла пункта 12 Положения, определяется
весьма узко - в их число включены один из супругов, отец, мать,
дети. При отсутствии наследников государственные награды и документы
к ним подлежат возврату в Управление Президента Российской Федерации
по государственным наградам. Поскольку наследниками в отношении
наград законодательство признает лишь наследников первой очереди,
награды не могут быть переданы наследникам последующих очередей.
Государственные награды и документы к ним лиц, награжденных посмертно,
передаются для хранения как память одному из наследников.
С согласия наследников по решению Комиссии по государственным наградам
при Президенте Российской Федерации государственные награды и документы
к ним умершего награжденного или награжденного посмертно могут быть
переданы государственным музеям при наличии ходатайства музея, поддержанного
соответствующим органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, или ходатайства федерального органа исполнительной власти,
в ведении которого находится музей. Акт о принятии государственных
наград соответствующий музей направляет в Управление Президента
Российской Федерации по государственным наградам. Переданные музеям
для хранения и экспонирования государственные награды не возвращаются
наследникам умершего награжденного или награжденного посмертно.
Наследники умершего награжденного, выезжающие из Российской Федерации
за границу на постоянное жительство, имеют право вывозить документы
о награждении их умершего родственника. Специальные правила устанавливаются
для вывоза государственных наград из драгоценных металлов.
3. Награды, на которые не распространяется действие вышеупомянутого
Положения - почетные, памятные и иные знаки, в том числе награды
и знаки в составе коллекций, - входят в состав наследства и наследуются
на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом.
Памятные подарки (часы, наградное оружие) наследуются в порядке,
установленном для наследования соответствующих категорий вещей.
К примеру, если наследуется наградное оружие, то применяются правила
статьи 1180 ГК о наследовании вещей, ограниченных в обороте.
Оглавление
*
ЗАКАЗАТЬ АВТОРСКИЙ РЕФЕРАТ, КУРСОВУЮ ИЛИ ДИПЛОМ*
тел. (495) 728 - 3241;
info@troek.net
|
|
ЗАКАЗАТЬ
РЕФЕРАТ
ЗАКАЗАТЬ
КУРСОВУЮ
ЗАКАЗАТЬ
ДИПЛОМ
Новости
образования
Все
о ЕГЭ
Учебная
литература on-line
Статьи
о рефератах
Образовательный
софт
|