*
ЗАКАЗАТЬ АВТОРСКИЙ РЕФЕРАТ, КУРСОВУЮ ИЛИ ДИПЛОМ*
тел. (495) 728 - 3241;
info@troek.net
§ 3. Регулирование
административной деятельности
Деятельность административных учреждений в США протекает в основном
в двух формах: в виде разработки и принятия нормативных актов
и в виде рассмотрения отдельных дел конкретных лиц и вынесения
по ним решении (индивидуальных актов).
Административное нормотворчество. Передача администрации нормотворческих
полномочий. Конституция США предоставляет полномочия на издание
правовых актов Конгрессу. Анализ истории ее принятия на Филадельфийском
конвенте свидетельствует о том, что отцы-основатели нации не имели
в виду наделить исполнительную власть нормотворческими полномочиями.
Несмотря на все это, административные учреждения с самого начала
их функционирования издавали нормативные акты. Не имея таких прав
в силу Конституции, сначала президент и департаменты, а затем
и независимые ведомства получили их от Конгресса. Административное
нормотворчество в США получило особенно широкий размах в современную
эпоху, когда объем деятельности государства и ее сложность возросли
в огромной степени. В конце XIX в. Конгресс уже не мог справиться
с лавиной дел, которая обрушилась на него, и был вынужден во все
большем объеме передавать полномочия на издание нормативных актов
президенту и другим административным органам.
О производном характере административного нормотворчества свидетельствует
также контроль над ним со стороны легислатуры, которая обычно
бдительно следит за тем, чтобы исполнительная власть не выходила
за пределы предоставленных ей полномочий. Поэтому, если президент
или какое-либо иное должностное лицо издает нормативный акт без
достаточного основания, конгрессмены могут выдвинуть обвинение
в превышении администрацией предоставленных ей полномочий и потребовать
аннулирования акта.
Имеет ли Конгресс право делегировать администрации свои нормотворческие
полномочия? Конституция США прямо нигде такой возможности не предусматривает.
Не рассматривалось делегирование как само собой разумеющееся и
во время ее создания. На чем же оно основывается? Обычно ссылаются
на последний абзац раздела 8 ст. 1 Конституции, согласно которому
Конгресс в рамках компетенции федерации имеет право на издание
любых законов (laws). Американские ученые поэтому делают вывод
о том, что Конгресс имеет право издавать законы, делегирующие
администрации полномочия на издание нормативных актов не только
по вопросам внутренней организации учреждений и порядку их работы,
но и по вопросам, отнесенным к его ведению, т. е. по торговле,
тарифам, налогам и т. д.
Издавая нормативные акты, административное учреждение фактически
осуществляет ту власть, которую должна осуществлять легислатура,
т. е. законодательствует. Верховный суд в 1908 г. в решении по
делу Prentis v. Atlantic Coast Line Co. фактически признал законодательный
характер деятельности администрации, заявив, что "установление
тарифной ставки - это издание предписания на будущее и, следовательно,
оно является по своей природе действием законодательным, а не
судебным". Законодательный характер нормотворческой деятельности
администрации официально признан в параграфе 557 пятого раздела
Свода законов, который указывает, что административный нормативный
акт означает заявление учреждения, предназначенное сформулировать
закон (law).
Делегирование администрации законодательных полномочий противоречит
доктрине разделения властей, а также другой доктрине, которой
до сих пор придерживается американская система представительной
демократии, -"delegatus поп potesl delegare" ("делегат
не может делегировать"). Применительно к полномочиям Конгресса
эта последняя доктрина означает, что американский народ, который
согласно преамбуле Конституции является ее создателем, не уполномочил
Конгресс делегировать свои полномочия.
В штатах конституционных оснований для административного нормотворчества
имеется не больше, чем на уровне федерации, поскольку конституции
штатов обычно имеют "распределительную оговорку", в
соответствии с которой одной власти прямо запрещается осуществлять
функции двух других.
Таким образом, вопреки доктрине разделения властей и доктрине
"delegatus поп potest delegare", а также несмотря на
точный смысл конституций, легислатуры делегировали администрации
обширные нормотворческие полномочия. Со свойственной им гибкостью
и прагматизмом американцы наполнили свои конституции содержанием,
которое не вытекает из их буквального смысла. Такой процесс был
вызван потребностями времени и свидетельствовал о невозможности
осуществления власти строго в рамках жесткого разделения полномочий
между законодательной и исполнительной властями.
Быть или не быть административному нормотворчеству, во многом
зависело от судов. И суды в целом ряде решений по делам, в которых
оспаривалась конституционность делегирования администрации законодательных
полномочий, санкционировали подобную практику. Первое такое решение
Верховного суда США относится к 1813 г. Суд считает делегирование
конституционным, если в делегирующем законе указаны четкие границы
(стандарты), в которых должна протекать нормотворческая деятельность
администрации. При наличии подобных стандартов передача нормотворческих
полномочий не рассматривается в качестве полной, окончательной,
как отказ законодательного органа от этих полномочий.
По мере расширения делегирования административным учреждениям
нормотворческих полномочий усилилась дискреционная власть администрации.
Так, Законом о междуштатной торговле 1887 г. Конгресс передал
Комиссии междуштатной торговли свои полномочия по установлению
максимальных ставок оплаты железнодорожных перевозок, если комиссия
найдет, что ставки являются "неправильными или неразумными".
Закон 1887 г. называли образцом делегации, так как он содержал
четкие указания в отношении круга товаров, клиентуры, порядка
его исполнения и ставил тем самым деятельность комиссии в определенные
рамки. Положения закона были настолько детализированы, что для
приспособления его к изменяющимся условиям едва ли не каждая сессия
Конгресса принимала к нему поправки. Подобная регламентация нормотворчества
этого ведомства, а также других учреждений не могла не сковывать
их. Поэтому в последующих законах требования, предъявляемые Конгрессом
к административным актам, становились все более туманными и расплывчатыми,
и бюрократии предоставлялись все большие дискреционные полномочия,
т. е. свобода усмотрения.
Так, в самой общей форме сформулированы правила, которыми в соответствии
с Законом о связи 1934 г. должно руководствоваться другое независимое
ведомство - Федеральная комиссия связи. Такими правилами являются
"публичный интерес, удобство или необходимость". Единственным
ограничением деятельности комиссии служит запрет введения цензуры
радиопередач или издания предписаний, ограничивающих свободу слова
на радиовещании. На практике "публичный интерес", которым
обычно должны руководствоваться учреждения, во многих случаях
служит маскировкой регулирования в интересах регулируемых. Как
правило, вновь созданное учреждение ревностно берется за работу,
принимает нередко крутые меры по отношению к некоторым корпорациям.
Но впоследствии, "достигнув зрелости", оно утихомиривается,
налаживает сотрудничество с предпринимателями и все больше склонно
принимать за "публичный интерес" интересы корпораций,
деятельность которых призвано контролировать.
Администрация часто предпочитает уклониться от издания предписаний,
вместо этого она рассматривает конкретные дела и выносит по ним
решения. Во многих случаях она не заинтересована связывать себе
руки на будущее своими собственными предписаниями.
Вместе с тем и в XX в. Конгресс нередко принимает делегирующие
законы, содержащие подробные инструкции для администрации в отношении
издаваемых ими актов. Таким является, в частности, трудовое законодательство,
которое содержит четкие стандарты для Национального совета по
трудовым отношениям как в отношении разрешения отдельных споров,
так и по вопросу издания нормативных актов. Детальная регламентация
трудовых отношений вызвана, несомненно, их чрезвычайной важностью.
Конгресс не хочет предоставить совету чрезмерные дискреционные
полномочия, с тем чтобы он не впал в ту или иную крайность и не
нарушил установившуюся систему взаимоотношений между предпринимателями
и рабочими.
Верховный суд только два раза (в 1935 г.) признал делегирующий
закон неконституционным. В обоих случаях речь шла об отдельных
статьях Закона о восстановлении национальной промышленности 1933
г., которые предоставили президенту полномочия регулировать операции
с нефтью и нефтепродуктами, а также утверждать кодексы честной
конкуренции для торговли или промышленности. Такие действия могли
иметь своим следствием предоставление некоторых гарантий для рабочих
и служащих в вопросах рабочего времени, оплаты труда и коллективных
договоров, а также защиту интересов покупателей, что не устраивало
предпринимателей. Большинство членов суда признало делегированные
полномочия "чрезмерными и неограниченными". Вынося решения
по этим двум делам, суд руководствовался интересами консервативной
части предпринимателей, которая "выступала против "нового
курса" президента Рузвельта, знаменовавшего собой существенное
усиление государственного регулирования экономики. В дальнейшем
суд изменил свою позицию, так как политика активного вмешательства
государства в экономическую жизнь получила широкую поддержку,
и состав суда изменился.
Суды нередко признают конституционными делегирующие законы, которые
не содержат никаких ограничений для администрации в осуществлении
ею делегированных полномочий. В таких случаях судьи обычно говорят,
что такие ограничения подразумеваются или же они могут быть найдены
в других законах, составляющих вместе с рассматриваемым очевидную
однородную группу, и т. д.
В рамках борьбы с "большим" правительством во второй
половине 70-х -начале 80-х годов государство начало принимать
меры против чрезмерной регламентации предпринимательской деятельности.
В частности, серьезным средством сдерживания лавины предписаний
стал анализ "стоимость - выгода". В 1981 г. президент
Рейган сделал обязательным применение этого анализа в департаментах
и других органах, непосредственно ему подчиненных, при подготовке
"значительных" регулирующих актов. Учреждения обязаны
направлять предварительные и окончательные варианты таких актов
в Административно-бюджетное управление в целях уменьшения числа
и объема требований учреждений о предоставлении им предпринимателями
информации и отчетов.
Административный нормативный акт, как заявил Верховный суд США
в решении по делу United States v. Howard (1957 г.), имеет силу
закона. Нарушение его влечет за собой привлечение нарушителя к
ответственности. Сама администрация, однако, не вправе устанавливать
наказание. Оно устанавливается легислатурой в делегирующем законе.
Силу закона фактически имеют интерпретирующие акты. Строго формально
они не обязательны, но на практике эти акты поставлены на один
уровень с нормативными. Частные лица и организации предпочитают
обычно подчиниться административному толкованию, так как оно выражает
позицию учреждения. Суды в большинстве случаев учитывают административную
интерпретацию.
Принятие и введение в действие административных актов. Американская
практика выработала несколько официальных и неофициальных способов,
которые применяются в отношениях администрации с частными лицами
при разработке, принятии и введении в действие нормативных актов.
Важнейшие среди них: 1) петиции; 2) оповещение о подготовке акта;
3) предоставление гражданам свободного доступа к материалам учреждений;
4) консультации, конференции и совещательные комитеты; 5) открытые
(публичные) слушания; 6) регистрация и опубликование актов; 7)
отсрочка вступления акта в действие.
Согласно 1 поправке к Конституции США американские граждане имеют
право "обращаться к Правительству с петициями о прекращении
злоупотреблений", что, естественно, включает в себя право
и на обращение с петициями к административным учреждениям. Пятый
раздел Свода законов США также предоставляет заинтересованным
лицам возможность обратиться к учреждению с петицией об издании,
изменении или отмене нормативного акта. Закон, правда, не указывает,
какие действия обязано предпринять учреждение в ответ на петицию.
В отличие от этого Закон об административной процедуре штата Калифорния
обязывает учреждение ответить на петицию в 30-дневный срок, отклонив
ее или назначив дело к слушанию
Федеральный закон требует, чтобы каждое учреждение сообщало в
официальном правительственном вестнике "Федерал Рэджистэр"
о предполагаемом издании нормативного акта. Сообщение должно содержать:
1) указание на время, место и характер нормотворческой процедуры;
2) ссылку на акт, которым предоставлено нормотворческое полномочие;
3) цель или существо акта либо изложение проблематики, изучаемой
в связи с подготовкой акта. Вслед за публикацией такого сообщения
учреждение обязано предоставить всем заинтересованным лицам возможность
участия в нормотворческой процедуре путем представления ими письменных
заявлений, документов, материалов и т. п. При этом учреждение
может допустить и устные заявления. Положения закона о предварительном
оповещении не применяются к случаям, касающимся военных и внешнеполитических
функций, руководства учреждением, его персонала, государственного
имущества, займов, субсидий, пособий и контрактов и некоторых
других.
Учреждение работает обычно в тесном контакте с лицами и организациями,
деятельность которых оно регулирует. При подготовке проекта нормативного
акта администрация, как правило, запрашивает мнение заинтересованных
лиц, посылает им копии проекта. Кроме того, учреждения часто проводят
конференции, на которые приглашают представителей заинтересованных
организаций. Созыв конференций широко используется, например,
Федеральной торговой комиссией. Это ведомство, обязанное предотвращать
"нечестные методы конкуренции", формулирует на конференциях
совместно с представителями предпринимательских организаций отличительные
признаки таких методов.
Опыт конференций подсказал и другую форму участия общественности
в нормотворческом процессе - совещательные комитеты. Такие комитеты
в зависимости от времени их существования, способа организации
и круга полномочий могут быть подразделены на: 1) разовые, т.
е. создаваемые в целях оказания помощи учреждению при решении
какого-то отдельного вопроса; 2) временные, т. е. организуемые
учреждением на определенное время для решения какой-то категории
вопросов и 3) постоянные, состав, компетенция, а нередко и порядок
деятельности которых подробно регламентируются законами. Совещательные
комитеты часто используются департаментом внутренних дел при подготовке
им предписаний по охоте и рыболовству, по использованию пастбищ
и т. д. Совещательные комитеты играют также важную роль в регулировании
трудовых отношений и во многих других случаях.
Одной из главных целей, преследуемых практикой консультаций, конференций
и совещательных комитетов, является подготовка такого проекта
административного акта, который бы смог быстро пройти в учреждении
стадию слушания. Открытые слушания, устраиваемые администрацией,
являются особенностью американского нормотворческого процесса.
Параграф 553 пятого раздела Свода законов не обязывает администрацию
проводить слушание по проекту каждого акта. И если никакой другой
закон не предусматривает проведения слушания при подготовке соответствующего
акта, то учреждение само вправе рещать вопрос о проведении или
непроведении слушания. Такой подход оправдывается обычно тем,
что он не противоречит V поправке к Конституции, так как разработка
и принятие нормативного акта не представляют собой непосредственной
угрозы интересам конкретного гражданина. Но тем не менее учреждения
широко используют практику слушаний в качестве одного из этапов
нормотворческого процесса.
По порядку их ведения открытые слушания можно подразделить на
неформальные и формальные. Первые из них проходят не в таких строгих
процедурных рамках, которые установлены для судебных заседаний.
Такие слушания в значительной степени аналогичны слушаниям в комитетах
легислатуры. На слушаниях второго типа, формальных (или состязательных),
присутствуют, как пошило, две тяжущиеся стороны: производители
дешевых товаров против производителей дорогих товаров при установлении
максимальных цен и минимальных ставок заработной платы; рабочие
и служащие против предпринимателей в отношении заработной платы
и условий труда; покупатели против продавцов пои регулировании
торговли. Слушания с участием тяжущихся сторон принимают характер
судебных заседаний со всеми их требованиями в отношении доказательств,
допросов, заявлений, ведения протокола и т. д.
Состязательное нормотворческое слушание устраивается, как решил
в 1972 г. Верховный суд по делу United States v. Allegheny-Ludlum
Steel Corp., только тогда, когда в соответствующем законе указано,
что нормативный акт принимается на основании протокола после проведения
в учреждении слушания. Простая формула закона "после проведения
слушания" предоставляет частному лицу лишь право требовать
проведения неформального слушания, на котором он располагает менее
значительными возможностями для оказания влияния на нормотворческий
процесс, чем на состязательных слушаниях. На практике уже давно
наметилась тенденция отдавать предпочтение второму виду слушаний
(квазисудебному) перед первым (квазизаконодательным).
Еще в 1872 г. четыре члена Верховного суда усомнились в законной
силе неопубликованной президентской прокламации и высказали мнение
о необходимости опубликования административных актов. Однако в
значительной степени из-за нежелания признать тот факт, что исполнительная
власть "законодательствует", дело с публикацией таких
актов никак не продвигалось. Но при президенте Рузвельте, когда
объем нормотворческой деятельности администрации резко возрос,
требования о введении системы официальной регистрации и публикации
усилились. Поэтому уже в 1935 г. Конгрессом был одобрен Закон
о "Федерал Рэджистэр". Через два года этот закон был
дополнен положением об издании сборника административных нормативных
актов, названного впоследствии Сводом федеральных предписаний.
В настоящее время публикация административных актов подробно регламентируется
рядом статей кодифицированного 44-го раздела "Правительственные
печать и публикация" Свода законов, его пятым разделом и
другими законами.
Все административные акты, подлежащие публикации, направляются
директору "Федерал Рэджистэр", регистрируются в его
управлении и публикуются. Издается также сводное систематическое
собрание действующих административных нормативных актов - Свод
федеральных предписаний.
Опубликование административного акта в "Федерал Рэджистэр"
имеет серьезные правовые последствия. Согласно параграфу 552 пятого
раздела Свода законов оно означает "своевременное и действительное
оповещение" всех лиц, на которых оно распространяется, о
содержании акта. В последующем указанные лица не могут ссылаться
на незнание о существовании акта. Следствием непубликации административного
акта, который должен быть опубликован, является его недействительность.
Поэтому в 1954 г. в решении по делу Hotch v. United States один
из федеральных апелляционных судов отменил приговор на том основании,
что обвиняемый нарушил акт, который не был опубликован.
В большинстве штатов административные акты также регистрируются.
Обычно они посылаются секретарю штата, который заносит все акты
в постоянный список (реестр) и публикует их. Примерный штатный
ЗАП подробно регламентирует деятельность секретаря в области регистрации
и публикации административных актов. Наряду с этим в ряде штатов
имеются также собрания действующих административных нормативных
актов.
Согласно параграфу 553 пятого раздела Свода законов принятый учреждением
нормативный акт вступает в действие только через 30 дней после
его опубликования. Таким образом, лицам и организациям, на которых
распространяется действие предписаний, предоставляется значительный
промежуток времени для ознакомления с ним. Из этого общего правила
имеются исключения. В частности, в случае необходимости учреждение
может ввести акт в действие раньше, сделав об этом соответствующее
заявление.
Примерный штатный ЗАП предусматривает, что административный акт
вступает в действие через 20 дней после получения его секретарем
штата. Закон штата или сам акт могут указать и более позднюю дату
вступления акта в силу. Но учреждение штата может ввести в действие
так называемый чрезвычайный акт в день вручения его секретарю
штата или до истечения 20 дней после такого вручения, если установит,
что имеет место "очевидная опасность народному здравию, безопасности
или благосостоянию".
Административная юстиция. Квазисудебная деятельность. Наделение
административных учреждений судебными полномочиями было сделано
в нарушение Конституции США. Ее положения исключают возможность
разрешения споров, в которых одной из сторон выступает учреждение
либо, тем более, обе стороны - частные лица, иным органом, нежели
суд. И тем не менее администрация такие споры рассматривает, осуществляя
тем самым судебную власть. Аналогично положение и в штатах.
Делегирование легислатурами судебных полномочий администрации
не встретило сколько-нибудь значительного противодействия со стороны
судов. С усилением вмешательства государства в социально-экономические
отношения возросло в огромной степени и число претензий к нему.
Суды не могли справиться с лавиной новых дел. Передачу администрации
судебных полномочий обусловили также другие обстоятельства: специальные
познания сотрудников учреждений; наличие у администрации надзорных
и следственных функций, в частности права по собственной инициативе
начинать преследование правонарушителя, которого суды не имеют;
сложная, громоздкая и длительная процедура прохождения дел в судах;
высокая стоимость судебных издержек; приверженность судов к "освященным
временем" прецедентам; концентрация внимания судов на защите
прав отдельных частных лиц нередко в ущерб государству в целом;
некоторая враждебность консервативных кругов судейского сословия
и адвокатуры к социальным реформам, их заинтересованность в сохранении
сложной, долговременной процедуры, что обеспечивает юристам работу,
большие гонорары и высокий престиж.
Учреждения рассматривают значительно больше заявлений и споров,
чем дуды. Ежегодно они принимают к своему производству огромное
количество заявлений частных лиц. Так, например, только Администрация
социального обеспечения в составе департамента здравоохранения,
просвещения и социального благосостояния рассмотрела в 1986 финансовом
году более 125 млн. заявлений.
Сущность и виды квазисудебной деятельности. Деятельность учреждения
в качестве квазисудебного органа охватывается понятием "adjudication",
т. е. административное разбирательство (арбитраж). Она охватывает
почти все области функционирования администрации за исключением
ее нормотворчества. Параграф 551 Свода законов определяет такое
разбирательство как "процесс формулирования учреждением приказа".
Приказ же, в свою очередь, означая "окончательное решение
учреждения, полностью или часть его, утвердительное отрицательное,
запретительное или декларативное по форме, по вопросам иным чем
нормотворчество, но включая лицензирование". Приведенная
формула указывает на судебный характер административного разбирательства.
Для одних учреждений рассмотрение заявлений или претензий частных
лиц является лишь частью их работы. Характерным признаком, отличающим
такие учреждения от судов, является их положение при разрешении
спора. Если суд выступает в роли арбитра между двумя сторонами,
одной из которых может быть государственный орган, то учреждение
является стороной, к которой обращено ходатайство частного лица.
Следовательно, оно становится судьей в своем собственном деле.
В таких учреждения сформировалась особая система органов административной
юстиции. Ключевое положение среди них занимают административные
судьи. Кроме них в некоторых учреждениях имеются также особые
апелляционные управления. При этом прослеживается тенденция к
дальнейшему обособлению органов административной юстиции внутри
учреждений, усиление их самостоятельности.
Для других учреждений рассмотрение споров - их единственная функция.
Такими являются, например, штатные комиссии по выплате компенсаций
рабочим и служащим. Созданные в качестве специализированных учреждений,
такие учреждения развиваются в дальнейшем обычно в двух направлениях.
Одни из них, например Национальный совет по трудовым отношениям,
получают помимо судебных также нормотворческие полномочия и становятся
полновластными административными учреждениями. Другие постепенно
трансформируются в настоящие суды. Так орган - предшественник
Федерального претензионного суда США, учрежденный в 1855 г., существовал
первоначально как учреждение, собиравшее материалы по претензиям
частных лиц и представлявшее Конгрессу свои рекомендации. Вскоре,
в 1863 г., он уже получил полномочия выносить решения по существу
этих претензий. И, наконец, через 99 лет Верховный суд США в решении
по делу Glidden Со. v. Zdanok объявил его полноправным судебным
органом.
Квазисудебные органы устанавливают права и обязанности частных
лиц в ходе осуществления ими полномочий двух главных видов: 1)
регулирующих - лицензирование, надзор за исполнением законов и
других нормативных актов, налогообложение и т. д. и 2) распределяющих
- выдача пенсий и различных других пособий.
Использование лицензирования в качестве способа государственного
регулирования хозяйственной деятельности частного сектора получило
широкое распространение. Уже в конце 60-х годов в США существовало
1240 видов деятельности, занятия которыми разрешалось только при
наличии лицензии. Так, Комиссия междуштатной торговли выдает сертификаты
новым железнодорожным и автомобильным перевозчикам, Федеральная
энергетическая регулирующая комиссия лицензирует строительство
гидроэлектростанций, Федеральная комиссия связи - радио и телевидение,
Ядерная регулирующая комиссия - использование ядерной энергии
и т. д.
Сильным средством воздействия на регулируемую отрасль служит угроза
временного прекращения или даже невозобновления лицензии. Держатели
лицензий обычно предпочитают подчиняться указаниям администрации.
Почти во всех случаях решение администрации по лицензионному вопросу
может быть обжаловано в суд.
Другим важным видом судебно-распорядительной деятельности администрации
является надзор за исполнением нормативных актов. Так, согласно
Закону о Федеральной торговой комиссии 1914 г. на эту комиссию
возложена обязанность предотвращать использование в торговле "нечестных
методов конкуренции". Полномочия по устранению "нечестной
практики" наделены также Национальный совет по трудовым отношениям,
Комиссия междуштатной торговли и другие учреждения.
В 60-е годы в связи с ужесточением борьбы за расовое равноправие
усилился надзор администрации за соблюдением соответствующего
законодательства, были созданы специальные органы, призванные
добиться ослабления напряженности во взаимоотношениях различных
рас и национальностей. Так, в Нью-Йорке с 1962 г. действует Комиссия
по правам человека, 15 членов которой назначаются мэром города.
Комиссия разбирает жалобы на дискриминацию по признаку расы, веры,
пола или возраста со стороны работодателей, домовладельцев, профсоюзов,
учебных заведений, владельцев мест общего пользования.
В XX в. было принято множество законов о выдаче различных пенсий
и пособий. На административные учреждения "свалилась"
масса дел по их назначению. Большая часть пенсий и пособий выдается
учреждениями штатов, к компетенции которых относится их назначение.
Но и федеральные учреждения распределяют целый ряд пенсий и пособий,
часто в дополнение к штатным. Наиболее значительная социальная
программа, осуществляемая федеральным правительством, предусмотрена
Законом о социальном обеспечении 1935 г. Исполнение его возложено
на Администрацию социального обеспечения в составе департамента
здравоохранения и гуманитарных служб.
Заявления рассматриваются многочисленными арбитрами и ревизорами
(все они юристы), в местных отделениях администрации. Арбитр,
проверяя представленные заявителем документы, устанавливает, удовлетворяет
ли ходатай требованиям закона, и при положительном ответе назначает
ему пенсию. Решение арбитра проверяется затем ревизором. При расхождении
между ними вопрос решается вышестоящим должностным лицом. Специальные
вопросы (правовые, о размере пособий, источниках покрытия и т.
п.) решаются группами специалистов в арбитражной секции. Вопросы
политики рассматриваются руководителями структурных подразделений
администрации, а наиболее важные - уполномоченным по социальному
обеспечению этой администрации. Лицо, не согласное с решением
арбитра или ревизора, имеет право потребовать пересмотра его дела
в том же местном отделении.
В случае несогласия заявителя с результатами пересмотра устраивается
слушание. Однако, если заявитель не намеревается представить на
слушании новые доказательства, он может потребовать вместо него
проведения независимого пересмотра решения арбитра на основании
документов, содержащихся в деле. Как проведение слушания, так
и независимый пересмотр осуществляются административным судьей.
В Администрации социального обеспечении в 1980 г. работало 698
таких судей - более половины административных судей федерации.
Решение судьи может быть обжаловано в Апелляционный совет - полунезависимый
орган в системе администрации. Совет состоит из 8 членов, назначаемых
администрацией из числа лиц, имеющих юридическую подготовку и
административную практику в социальной сфере. Решения совета могут
быть обжалованы только в суд.
Рассмотренная выше система административного разбирательства и
внутриведомственного обжалования является типичной для учреждений,
занимающихся назначением социальных пособий. Аналогичные подразделения
и процедуры имеются в департаменте по делам ветеранов, Совете
по делам бывших железнодорожников, в Бюро по делам индейцев департамента
внутренних дел и ряде других.
Административная ответственность. По правовым последствиям все
административные приказы можно разделить на две категории. К первой
относятся приказы, вступающие в силу лишь после того, как суд
вводит их и действие по иску учреждения. Таковыми были до 1906
г. приказы Комиссии междуштатной торговли, а в настоящее время
являются приказы Национального совета по трудовым отношениям.
Ко второй категории - те, которые вступают в силу непосредственно,
без санкции суда. Однако и здесь администрация не имеет права
самостоятельно принудить частное лицо к исполнению приказа, если
оно отказывается его выполнить. В англо-американской системе права
таким полномочием наделены исключительно суды.
Подобное положение в области административных санкций закреплено
в США IV поправкой к Конституции (иммунитет от необоснованных
обысков и арестов), другими ее положениями и иными федеральными
законами, а также конституциями и законами штатов и рассматривается
в качестве одного из средств борьбы с бюрократией.
Судам неоднократно приходилось вставать на защиту этого фундаментального
принципа. Еще в 1896 г. Верховный суд в решении по делу Wong Wing
v. United States указал, что администрация не может без разрешения
суда содержать лицо под стражей. Суд признал неконституционным
закон, на основании которого незаконно проживавший в США китаец,
истец по этому делу, мог быть задержан и без суда направлен на
каторгу сроком до одного года. Суд указал также, что на администрацию
могут быть возложены полномочия на осуществление временного содержания
лица под стражей, но в такого рода случаях арестованный должен
быть доставлен "без промедления" в суд, где ему или
предъявляется обвинение, или он отпускается на свободу.
Оповещение и слушание. Администрация принимает решения, которые
могут непосредственно затронуть имущественные интересы частных
лиц и даже лишить их свободы, как это имеет место по делам о депортации.
Между тем в V поправке к Конституции США говорится, что "никто
не должен лишаться жизни, свободы и имущества без надлежащей правовой
процедуры". Под "надлежащей правовой процедурой"
американцы понимают прежде всего, во-первых, оповещение лица,
к которому предъявляются какие-либо претензии, об их существе
и, во-вторых, предоставление ему возможности свободно высказаться
по этим претензиям. Вкратце эти два важнейших элемента надлежащей
правовой процедуры именуются "оповещение и слушание".
Во всех случаях, когда администрация осуществляет квазисудебную
деятельность, она обязана предоставить лицам, интересы которых
затрагиваются решением учреждения, право на оповещение и слушание.
Законы, предоставляющие администрации судебные полномочия, обычно
и предоставляют частным лицам право быть оповещенными и выслушанными.
В тех отдельных случаях, когда закон об этом умалчивает, а суд
найдет, что предпринятая учреждением акция по своему характеру
является судебной, он выносит постановление о предоставлении такого
права. Так, Закон об эмиграции 1917 г. содержал положение о том,
что любой иностранец, который попал в США незаконно, должен быть
на основании ордера, выданного генеральным атторнеем (глава департамента
юстиции), взят под стражу и депортирован. Закон не предусмотрел
обязательного проведения слушания по такого рода делам. Тем не
менее эмиграционные власти перед арестом и высылкой иностранца
из страны обязаны провести слушание с его участием. Таким было
решение Верховного суда по делу Japanese Immigrant (1903 г.).
До конца 60-х годов считалось, что надлежащая правовая процедура
соблюдена, если учреждение не нарушает конституционные или статутные
права, т. е. права, предусмотренные конституцией или другими законами.
Когда же речь шла о привилегиях, т. е. благах, предоставлявшихся
по усмотрения уполномоченного законом органа, подход был иным.
По таким делам считалось, что лицо не имеет ни конституционного,
ни статутного права требовать, чтобы оно было выслушано при решении
вопроса по существу.
До сих пор в качестве привилегии, а не права рассматривается разрешение
на допуск в страну иностранцев в качестве иммигрантов. В 1950
г. Верховный суд в решении по делу United States ex rel. KnaufF
v. Shaughnessy поддержал генерального атторнея, который нашел,
что допуск в страну иностранной гражданки - жены ветерана второй
мировой войны - причинит вред интересам США. Суд единогласно постановил,
что Конгресс вправе устанавливать порядок, согласно которому иностранцу
может быть отказано в разрешении на въезд в США без предоставления
ему права высказать свои возражения эмиграционным властям. Однако
на лицо, "проживающее в стране даже, может быть, незаконно",
как говорилось в решении того же суда по делу Japanese Immigrant,
уже распространяются в полной или ограниченной мере права и свободы,
предусмотренной законами. Чтобы выслать резидента США, необходимо,
в частности, доказать факт его незаконного проживания. А незаконность
проживания в стране может быть установлена только после проведения
оповещения и слушания.
Различие между правом и привилегией проводилось также в лицензионном
деле и при назначении социальных пособий. Если лицензируемое занятие
было социально нежелательно, могло нанести ущерб народному здоровью,
безопасности, морали или спокойному проживанию значительного числа
людей (например, содержание игорных, питейных и т. п. заведений),
то обладание лицензией на такой вид деятельности рассматривалось
судами обычно в качестве привилегии. Такие лицензии могли быть
аннулированы в ускоренном порядке без проведения слушания. Исключение
делалось лишь для лиц, уже вложивших в дело значительные средства.
В конце 60-х - начале 70-х годов суды стали отказываться от противопоставления
привилегии праву. Одной из вех на этом пути было дело Goldberg
v Kelly, рассмотренное Верховным судом в 1970 г. Дело заключалось
в том, что несколько жителей Нью-Йорка, которые получали финансовую
помощь в соответствии с федеральной и штатной программами помощи
квартиросъемщиках и семьям, имеющим детей, были лишены такой помощи.
Суд постановил, что лишению пособий должно предшествовать слушание,
с тем чтобы получатели помощи могли оспорить правомерность намеченной
отмены выплаты пособий. Решающим аргументом было признание того,
что прекращение выплат означает ликвидацию источника средств к
существованию. Через два года было признано правом и владение
лицензией на занятие социально нежелательной деятельностью.
Дальнейшее расширение действия правила, сформулированного судом
по вышеприведенному делу, пошло по линии признания права не только
у получателей пособий, владельцев лицензий, но и у лиц, которые
таковых не имеют и обращаются за их получением. Право на предварительное
слушание получили, по существу, все категории получателей социальных
пособий (по бедности, безработице, нетрудоспособности, для медицинского
ухода и ветеранские), а также квартиросъемщики и даже учащиеся
- все те, кому ранее в таком праве отказывалось. В результате
объем работы администрации и расходы государства увеличились.
Поэтому уже 1976 г. Верховный суд начал отступление. В решении
по делу Mathews v. Eldridge он постановил, что надлежащая правовая
процедура будет соблюдена, если получателю пособия по нетрудоспособности
будет предоставлена возможность выступить на слушании, устраиваемом
после вынесения администрацией решения о прекращении выплат, а
не до такого прекращения, как это было ранее. Суд выступил с концепцией
"гибкой" надлежащей правовой процедуры. Данное и последующие
решения суда ввели, в сущности, в квазисудебную деятельность анализ
"стоимость-выгода", так как они требовали оценки конкретного
положения и выбора процедурных средств с учетом этой оценки.
В ряде случаев администрация имеет право предпринимать быстрые
действия для предотвращения вреда, могущего возникнуть из-за ее
промедления. Это могут быть использование или уничтожение частного
имущества при тушении пожаров, ликвидации очагов эпидемий и эпизоотий,
уничтожение испорченных пищевых продуктов и т. д. При этом слушания
проводятся после административных акций или совсем не проводятся,
и тогда пострадавшие обращаются непосредственно в суд. Ускоренное
производство часто применяется налоговыми учреждениями. Они имеют
право налагать арест на имущество должника в целях обеспечения
уплаты налога. Лицо, понесшее ущерб из-за действий администрации,
может в последующем предъявить учреждению претензию, что дает
ему право на слушание, а затем оно также может заявить иск в суде
с требованием о возмещении вреда.
Административная процедура. "История свободы была во многом
историей соблюдения процедурных гарантий", - заявил в 1943
г. член Верховного суда США Ф. Франкфурте? в выступлении по делу
McNabb v. United States.
Гласность и доступность административного процесса. Американцы
приложили большие усилия для того, чтобы сделать административный
процесс открытым, доступным для всех заинтересованных лиц, для
широкой общественности, чтобы оградить население от произвола
бюрократии. Это делается путем широкого информирования граждан
о том, чем администрация занимается, контролем граждан за заведенными
на них делами, путем проведения открытых заседаний коллегиальных
органов и открытых слушаний в учреждениях нормотворческих и квазисудебных
дел.
Параграф 552 пятого раздела Свода законов подробно регламентирует
вопросы информирования общественности о работе администрации.
Он обязывает каждое учреждение публиковать в "Федерал Рэджистэр":
1) описание организации своих центральных и местных органов и
того, где, от кого и каким образом могут быть получены информация
и решения, а также кому могут быть переданы документы и сделаны
запросы; 2) заявление относительно общего порядка и способа функционирования
учреждения, в том числе о всех официальных и неофициальных процедурах;
3) процедурные правила, описания бланков и мест, где эти бланки
могут быть получены, инструкции об объеме и содержании всех письменных
документов, отчетов и проверок; 4) нормативные акты, общеполитические
заявления или толкования общего применения. Учреждение обязано
сообщать об этих актах не только в "Федерал Рэджистэр",
но и в иных изданиях.
Параграф 552 предоставляет гражданам также право свободного доступа
к документам учреждений. С принятием в 1967 г. Закона о свободе
информации свободный доступ стал правилом, а не исключением. В
настоящее время любой гражданин вправе требовать от учреждения
предоставления ему для ознакомления: 1) окончательных мнений,
в том числе совпадающих и особых, а также приказов, изданных в
ходе рассмотрения дел; 2) политических заявлений и толкований,
одобренных учреждением и не опубликованных в "Федерал Рэджистэр";
3) руководств и инструкций для персонала учреждения, которые касаются
гражданина. Указанные материалы предоставляются в оригинале лишь
в тех случаях, когда они не могут быть выданы в виде копии за
плату по прейскуранту, публикуемому учреждением. Граждане имеют
также право на получение от учреждения указателя всех актов, которые
должны быть опубликованы или представлены в распоряжение граждан.
На все эти материалы учреждение может ссылаться в суде, выступая
против частного лица, только в тех случаях, когда 1) они были
внесены в указатель и опубликованы или открыты для свободного
к ним доступа либо 2) соответствующему лицу было "своевременно
и действительно" сообщено об их содержании.
Для ответа учреждения на запрос частного лица о выдаче ему документов
установлен срок, равный 10 рабочим дням. Отказ о выдаче документа
может быть обжалован вышестоящему должностному лицу, которое обязано
рассмотреть жалобу в течение 20 рабочих дней. Гражданин имеет
право обратиться в окружной суд с жалобой на незаконные действия
администрации, когда та не предоставляет "быстро" материалы,
которые она обязана предоставить. Дело о неправомерных действиях
учреждения рассматривается в суде по месту жительства или работы
ходатая либо по месту нахождения запрашиваемых документов. В суде
как первой, так и второй инстанций оно имеет приоритет перед всеми
другими делами, кроме особо важных по определению суда, и рассматривается
"незамедлительно и быстро". Дело рассматривается судом
по существу, и бремя доказывания своей невиновности лежит на учреждении,
тогда как обычно в американском судопроизводстве доказывание вины
ответчика лежит на истце. При неисполнении приказа суда о выдаче
ходатаю требуемых им документов виновное должностное лицо может
быть наказано судом за неуважение. Суд в своем решении может указать,
что служащий, отказываясь выдать требуемые гражданином документы,
действовал произвольно, и известить об этом Управление по руководству
персоналом, которое в свою очередь может потребовать от учреждения
принятия в отношении такого служащего дисциплинарных мер. Суд
также вправе вынести решение о возмещении истцу его расходов на
адвоката и судебные издержки за счет учреждения.
Вместе с тем в законе указывается, что правила об опубликовании
и свободном доступе не применяются в отношении актов и материалов,
которые являются: секретными в интересах обороны или внешней политики,
что определяется исполнительным приказом президента; исключительно
внутриучрежденче-скими штатными распоряжениями и практикой; личными
медицинскими и другими подобными документами, оглашение которых
составит явно неоправданное вмешательство в частную жизнь, и в
отношении ряда других документов.
Параграф 552а детально регулирует порядок обращения с документами,
в которых содержатся сведения о гражданах США и иностранцах. В
нем указывается, в каких случаях эти сведения могут быть оглашены
и как учитываются случаи такого оглашения. Определены лица, которые
имеют право ознакомиться с этими сведениями и потребовать в необходимых
случаях внести в них изменения. Администрация обязана рассмотреть
такое требование и удовлетворить его или отказать, обосновав свой
отказ. Ходатай может обжаловать решение учреждения в суд, который
вправе подвергнуть виновное должностное лицо уголовному наказанию
в виде штрафа в размере до 5 тыс. долларов.
Параграф 552Ь делает открытыми заседания учреждений, возглавляемых
коллегиями из двух и более членов, что касается прежде всего независимых
ведомств. В отдельных случаях заседания могут быть объявлены закрытыми,
в частности, если на них будет фигурировать секретная информация
оборонного или внешнеполитического характера. О заседаниях, как
открытых, так и закрытых, общественность обязательно оповещается
заранее. Нарушения закона и иных правовых норм, касающихся этих
заседаний, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в суд.
Слушание учреждением нормотворческих и квазисудебных дел (параграф
556) является открытыми для всех заинтересованных лиц, кроме случаев,
перечисленных в законе. Извещение о слушании должно быть "своевременным".
Это означает, как считают суды, предоставление сторонам достаточного
времени для подготовки к слушанию
Председательствует на слушании глава учреждения, административный
судья или другое должностное лицо администрации. Обычно - это
административный судья. Используя право на делегацию, глава учреждения
передает ему свои полномочия на рассмотрение дел и вынесение по
ним предварительных, а иногда и окончательных решений. В 1980
г. в 29 административных учреждениях федерации насчитывалось 1145
таких судей. Они назначаются главой учреждения из числа лиц, рекомендованных
Управлением по руководству персоналом, и могут быть отстранены
от должности лишь по серьезным основаниям, установленным Советом
по охране системы заслуг после проведения слушания и на основании
его протокола.
Административный судья наделен широкими правами по ведению слушания,
во многом аналогичными тем, которыми обладает судья в гражданском
процессе. Согласно закону он имеет право: приводить к присяге
или к даче заявлений, заменяющих присягу; направлять повестки;
выносить решения о допустимости доказательств и принимать относящиеся
к делу доказательства; снимать показания под присягой или приобщать
к делу показания, данные под присягой; регулировать ход слушания;
устраивать совещания для урегулирования или упрощения вопросов
по делу по взаимному согласию сторон; решать процедурные или аналогичные
вопросы; выносить или рекомендовать решение по делу; пред принимать
иные действия, которые предусмотрены нормативными актами учреждения
в соответствии с пятым разделом Свода законов.
В отличие от судьи в гражданском процессе административный судья
играет в квазисудебном процессе более активную роль. Так, согласно
правилам Национального совета по трудовым отношениям он уполномочен
вызывать и допрашивать свидетелей, устраивать им перекрестный
допрос и заносить в протокол письменные доказательства. Он не
должен закрывать протокол до тех пор, пока не будет полностью
уверен в том, что все имеющиеся, относящиеся к делу и допустимые
законом доказательства представлены сторонами или, если это необходимо,
им самим.
Слушание открывается административным судьей, который объявляет
название и номер дела, а также сторон по нему. Проверяется и отмечается
в протоколе присутствие участников. Затем судья кратко излагает
содержание дела и сторонам предлагается согласиться с таким изложением
или сделать свои замечания. Вслед за этим адвокатам обеих сторон
(в их отсутствие - самим сторонам) предоставляется возможность
сделать заявления по существу дела. После этого судья приводит
к присяге свидетелей, приобщает к протоколу вещественные доказательства
(обычно это письменные документы), выносит решения о допустимости
доказательств и по процедурным вопросам. Все происходящее на слушании,
а также решения судьи отражаются в протоколе: выступления сторон,
их предложения, процедурные постановления, полученные или рассмотренные
доказательства, официально известные факты, оценка сторонами доказательств,
проекты решений и возражения против них; любое решение, мнение
или доклад лица, председательствующего на слушании; все служебные
меморандумы и данные, переданные судье служащим учреждения в связи
с рассмотрением дела. Для того чтобы протокол не был чрезмерно
объемным, сторонам разрешается договариваться об устранении из
него малозначительных материалов. Протокол, содержащий решение
судьи, направляется обычно главе учреждения, который выносит окончательное
решение.
В целях ускорения рассмотрения вопросов, обсуждающихся на слушании,
широко практикуется проведение досудебных совещаний. Руководством
для этих совещаний служат обычно нормы ГПК, согласно которым на
них обсуждаются: 1) упрощение вопросов; 2) необходимость и желательность
внесения изменений в заявления сторон; 3) возможность признания
фактов и документов' 4) ограничение числа экспертов и т. д. Совещание
может закончиться даже тем, что стороны договорятся не проводить
слушания, ограничившись по делу письменным производством.
Стороны могут обратиться к учреждению с просьбой высказать его
мнение по предмету спора, с тем чтобы, зная это мнение заранее,
можно было отказаться от формального процесса. В этом случае согласно
закону учреждение может, руководствуясь своим "здравым усмотрением",
издать декларативный приказ чтобы "прекратить спор или устранить
неясность". Оговорка о "здравом усмотрении" позволяет
учреждению воздержаться от издания приказа во всех тех случаях,
когда оно не хочет быть связанным в будущем им же сформулированным
правилом поведения. Поэтому число издаваемых учреждениями декларативных
приказов обычно невелико.
На слушании частное лицо имеет право: высказываться устно; представлять
доказательства; оспаривать доказательства, представленные противной
стороной, используя перекрестный допрос и другие подходящие средства;
требовать, чтобы решение основывалось лишь на известных ему доказательствах;
пользоваться помощью адвоката. Если бы несогласные с действиями
администрации осуществляли свои права полностью, то, как утверждают
специалисты, служащие учреждений только и занимались заслушиванием
дел, и процесс управления застопорился бы, ибо каждое из наиболее
крупных учреждений выносит в год более 1 млн. решений по жалобам
на его действия. Но обычно лишь немногие заявители осуществляют
свои права в полном объеме.
Стороны могут присутствовать на слушании лично (с адвокатом или
иным квалифицированным представителем или без них) либо отсутствовать
и быть представленными этими лицами. Администрация осуществляет
известный контроль над практикующими при них адвокатами. Так,
в 1926 г. Верховный суд в решении по делу Goldsmith v. Board of
Tax Appeals признал, что учреждения вправе устанавливать порядок
допуска практикующих адвокатов для представительства перед ними
интересов граждан и организаций. Опираясь на это решение суда,
многие учреждения создали при себе особые адвокатские группы с
условием, что только их члены могут Вести дела. Правовая помощь
чрезвычайно дорога. Расходы на юриста - наиболее высокие среди
всех других, связанных с участием в административном процессе.
Государство, правда, оказывает населению некоторую помощь. Так,
Управление по расширению экономических возможностей, созданное
в 1964 г., учредило в течение первых трех лет своего существования
в 207 общинах около 800 юридических консультаций, которые оказывали
бесплатную юридическую помощь.
Доказательства. Администрация получает доказательства как от сторон
по делу, так и в результате своих расследований, являющихся важной
составной частью работы учреждения. Как правило, ими заняты многочисленные
группы его служащих.
Учреждения обычно имеют право направлять частным лицам повестки
о явке, даче показаний и представлении документов. С такой повесткой
чиновник может явиться к ним лично для получения необходимой информации
и требуемых документов. Но гражданин имеет право не отвечать на
вопросы и не представлять документы, а учреждение не может его
к этому принудить без обращения к содействию суда. Еще в 1894
г. член Верховного суда Харлан, выступая по делу Interstate Commerce
Commision v. Brimson заявил: "При нашей системе управления
и в силу надлежащей правовой процедуры на учреждение не может
быть возложено полномочие принуждать к исполнению его приказов
путем наложения штрафов или заключения под стражу". После
рассмотрения этого дела Конгресс ни разу не пытался предоставить
администрации права на принудительное осуществление ее приказов.
Англо-американское общее право выработало строгие правила отбора
доказательств, которые могут быть положены судом в основу решения
по делу. Они были вызваны к жизни отчасти нуждами института суда
присяжных заседателей, так как последние обычно не являются юристами,
но главным образом, стремлением сохранить руководство процессом
в руках судьи.
Подобные правила вовсе не необходимы в административном процессе.
Во-первых потому, что лица, рассматривающие в учреждениях дела,
в частности административные судьи, являются в подавляющем большинстве
юристами. Во-вторых, часть нагрузки была передана от судов администрации
с тем, чтобы она в более быстром темпе разрешала дела, а это почти
невозможно без отступления от громоздкой судебной процедуры отбора
и оценки доказательств. Применение в учреждениях судебных правил
относительно доказательств в их полном объеме привело бы также
к тому, что стороны неизбежно были бы вынуждены приглашать юристов
- специалистов по доказательствам. В учреждениях поэтому применяются
менее строгие правила отбора и оценки доказательств.
Параграф 556 Свода Законов предусматривает, что учреждение может
принять любое устное или письменное доказательство. Калифорнийский
ЗАП содержит такую формулировку: "Любое относящееся к делу
доказательство допускается, если достойные доверия лица могут
на него положиться при ведении серьезных дел, независимо от существования
любой нормы общего права или статутной, которая могла бы не допустить
по гражданскому делу подобное доказательство". Суды поэтому
считают, что учреждение может принять и доказательства "по
слуху", т. е. со слов очевидцев. В обычных судах такие доказательства,
как правило, относятся к числу недопустимых и не принимаются судом.
То же самое относится и к мнениям свидетелей. Их заключения по
фактам не могут быть доказательствами в суде, но принимаются администрацией.
Вместе с тем •только эти доказательства не являются сами по себе
достаточными, поскольку в параграфе 556 говорится о том, что нормативный
акт или приказ учреждения должен основываться на "надежных,
относящихся к делу и существенных доказательствах". Учитывая
данное положение закона, федеральный апелляционный суд в 1953
г. в решении по делу National Labour Relation Board v. Amalgamated
Meat Cutters отменил приказ Национального совета по трудовым отношениям
потому, что служащий был уволен исключительно на основании доказательств
"по слуху". Аналогичную позицию занимает калифорнийский
ЗАП: "Доказательства по слуху могут быть использованы в целях
дополнения или объяснения любого прямого доказательства, но сами
по себе они не будут достаточными для обоснования решения".
Административное решение. В отличие от суда, который сам заслушивает
дело и выносит по нему решение, в административном учреждении
проведение слушания и вынесение решения по делу осуществлялись
до 1946 г. разными лицами. Доказательства на слушании предъявлялись
административному судье, который составлял доклад с рекомендациями.
Затем дело по частям направлялось различным специалистам: юристам,
бухгалтерам, инженерам и другим, которые "просеивали"
содержащиеся в деле доказательства и рекомендации административного
судьи. В конце концов все это поступало к руководителю учреждения,
который либо штамповал рекомендованное решение, либо в исключительно
редких случаях вносил свой вклад в процесс выработки решения.
В результате процесс вынесения решения обезличивался. Нередко
получалось так, что решение принимало не конкретное лицо и уж
во всяком случае не то, которое рассматривало во время слушания
дела доказательства, а учреждение в целом и никто в частности.
Особенно неприемлемым для частных лиц было то, что решение по
существу принималось служащими, которые не участвовали в слушании
и, следовательно, были склонны принижать значение тех доказательств,
которые фигурировали на нем, отдавая предпочтение профессиональным
знаниям, своим и своих коллег по учреждению.
Федеральный ЗАП частично решил эту сложную проблему. Он в значительной
степени воплотил в жизнь правило: "Тот, кто решает, должен
слушать". Закон предоставил административному судье право
выносить первоначальное решение. Если это решение не обжаловано
главе учреждения или последний сам не вмешивается в рассмотрение
дела, то оно становится окончательным. Окончательное решение может
быть вынесено также и главой учреждения, если он председательствует
на слушании или истребует уже заслушанное дело для вынесения по
нему решения.
Лицо, принимающее решение, должно руководствоваться только теми
доказательствами, которые фигурировали на слушании и отражены
в его протоколе. Выступая в 1954 г. по делу Mazza v. Cavicchia,
председатель Верховного суда Нью-Джерси Вандербилдг напомнил правило
о доказательствах ex parte. т. е. известных не всем сторонам по
делу: "Если слушание предусмотрено законом, ничто, тем или
иным способом не внесенное в протокол слушания, не может быть
принято во внимание административным судом при вынесении им решения".
Как федеральный закон, так и Примерный штатный ЗАП запрещают односторонние
консультации административного судьи. Параграф 554 Свода Законов
предусматривает, что судья не может консультироваться ни с каким
лицом или стороной по какому-либо спорному факту, кроме как после
их оповещения и на слушании с участием всех сторон. Указанное
положение распространяется и на неофициальные консультации судьи
со служащими учреждения, о которых стороны могут не знать и которые
могут повлиять на него. С той же целью закон разрешает служащим
учреждения участвовать в слушании лишь в качестве свидетелей или
поверенных.
Апелляционный суд, рассматривавший в 1973 г. дело Brooks v. АЕС,
назвал необходимость обоснования учреждениями их решений "фундаментальным
принципом административного права". Параграф 557 требует,
чтобы все решения учреждения, принимаемые на слушании или после
него, сопровождались обоснованием выводов относительно "всех
существенных вопросов факта, права или усмотрения, содержащихся
в протоколе". По простым делам такое обоснование, называемое
мнением, как правило, кратко. Оно просто перечисляет факты и заканчивается
приказом. По сложным делам вслед за названием и изложением дела
следует обычно тщательно аргументированное мнение должностного
лица, выносящего решение по делу, или мнение большинства членов
решающего органа, если он коллегиальный, которое нередко сопровождается
особыми мнениями меньшинства или отдельных членов.
Впоследствии решения издаются отдельными томами и часто служат
руководством при рассмотрении аналогичных дел, т. е. становятся
прецедентами.
Обоснование решения дисциплинирует учреждение, заставляя его тщательнее
рассмотреть все факты по делу и принять решение, соответствующее
этим фактам. Оно также облегчает учреждению соблюдение прецедентов,
если фактические обстоятельства по делу совпадают. Далее, оно
позволяет сторонам по делу и другим заинтересованным лицам понять
ход рассуждений должностных лиц, вынесших решение, и либо принять
меры для обжалования решения, либо воздержаться от него. И, наконец,
обоснованное решение облегчает задачу суда, проверяющего дело
по жалобе.
Учреждение обычно заинтересовано в том, чтобы его решение было
хорошо аргументированным, так как иначе оно может быть отменено
судом как необоснованное. В 1972 г. Верховный суд, рассмотрев
по делу FTC v. Sperry & Hutchinson Со. апелляцию ответчика,
возвратил дело Федеральной торговой комиссии в связи с тем, что
по существу верное решение комиссии о допущенных ответчиком нарушениях
не соответствовало ее выводам по фактической стороне дела.
В случае принятия учреждением иного решения, нежели ранее вынесенное
по аналогичному делу, суды требуют, чтобы администрация объясняла
в решении причины подобного изменения политики.
Основным недостатком административного процесса американцы считают
обычно длительные сроки рассмотрения дел, в особенности квазисудебных.
Так, рассмотрение одного дела тянулось 14 лет и закончилось безрезультатно.
Оно было начато Федеральной торговой комиссией в 1952 г. В течение
10 лет было проведено несколько слушаний в семи местах. Протокол
вместе с вещественными доказательствами насчитывал 40 тыс. страниц
текста. Решение комиссии по этому делу было отменено апелляционным
судом. И, наконец, в 1966 г. комиссия прекратила дело на том основании,
что "протокол имеет дело с рыночными условиями, существовавшими
более 10 лет тому назад". И в последующем рассмотрение дел
учреждениями и судами также длилось часто годами. Так, к 80-м
годам время лицензирования атомных электростанций составляло в
среднем 11 лет. Волокита в административных учреждениях в значительной
степени объясняется формализацией квазисудебного процесса, который
все более приближается к судебному, где длительное прохождение
дел - обычное явление.
Другим серьезным недостатком, препятствующим, в частности, участию
в административном процессе малоимущих граждан, являются большие
денежные расходы его участников. Часто они составляют десятки
тысяч долларов, а продолжительные, с участием нескольких сторон
процессы стоят и того больше.
Оглавление
*
ЗАКАЗАТЬ АВТОРСКИЙ РЕФЕРАТ, КУРСОВУЮ ИЛИ ДИПЛОМ*
тел. (495) 728 - 3241;
info@troek.net